Научная статья о понятии смешанной форме вины. Совершение преступлений с двойной формой вины. Общими признаками для этих составов являются

УДК 343.23(477)

Е. В. Шевченко,

канд. юрид. наук, доцент Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»,

г. Харьков

«СЛОЖНАЯ ФОРМА ВИНЫ»

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Действующий УК Украины (далее - УК) в статьях 23, 24 и 25 предусматривает наличие 2-х форм вины -умысел и неосторожность. Однако исходя из особенностей законодательных конструкций некоторых составов преступлений в теории уголовного права выделяют особое отношение лица к совершенному им деянию и его последствиям, которое получило название «смешанная» [См.: 2, с. 141; 4, с. 13 и др.], «двойная» или «сложная» форма вины. Признает наличие специфического субъективного содержания, присущего отдельным составам преступлений, и судебная практика . Это, как правило, случаи, когда в пределах одного деликта имеют место признаки умысла (прямого или непрямого) и неосторожности (преступной самонадеянности или небрежности). Отдельные правоведы также считают, что смешанная (двойная, сложная) форма вины может иметь место и при стечении прямого умысла с непрямым, а также преступной самонадеянности с небрежностью.

Затронутая в данной публикации проблема не является новеллой для уголовного права. Вопросам вины в нем уделяли внимание такие ученые, как М. И. Бажанов, Ю. В. Баулин, В. И. Борисов, Я. М. Брайнин, Ф. Г. Бурчак, В. П. Емельянов, М. И. Коржанский, П. С. Матишевский, А. А. Пинаев, А. Я. Светлов, С. А. Тарарухин и др. Еще в начале XIX ст. известный немецкий криминалист А. Фейербах обращал внимание на способность человеческого поведения (преступного) вызывать кроме желаемых также сопутствующие последствия, психическое отношение виновного лица к которым содержит признаки неосторожности. Ученый отмечал, что существуют случаи, когда злое намерение и неосмотрительность стекаются вместе: когда преступник ставит себе целью именно определенное противоправное последствие, которое он как возможное событие или следствие своего деяния или предусматривал, или мог предусмотреть. По мнению ученого, здесь имеет место злое намерение (dolus) относительно цели, которой преступник действительно желал достичь, и неосмотрительность (culpa) относительно следствия, которое выплывало без его намерения из деяния, направленного на иную цель. Следовательно, и побуждение воли, как основание такого нарушения, можно назвать неосмотрительностью, вызванной злым намерением (culpa dolo determinata) ." Именно такие случаи соединения психического отношения виновного к желаемому и производному вреду, причиняемому объекту уголовно-правовой охраны, позволили А. Фейербаху предложить выделять 3 -ю самостоятельную форму вины, которую он назвал «смешанная».

Явление «смешанная виновность» было известно и дореволюционной отечественной теории уголовного права. Ее наличие связывалось с тем, что тогдашний законодатель все чаще при конструировании составов преступлений стал учитывать способность преступных деяний определенного вида вызывать вместе с основным еще и дополнительный вред общественным отношениям, который не предусматривался виновным . В частности, В. Д. Спасович отмечал, что иногда в одном и том же деянии соединяются умысел и неосторожность. Это происходит, когда преступник совершает преднамеренное преступление, из которого вытекает другое правонарушение - неосторожное, которое он должен был предусмотреть, если бы действовал более осмотрительно .

В советский период исследуемый нами вопрос не потерял актуальности. Его рассмотрением занимался О. А. Пионтковский, который еще в 1925 г. писал, что повышение наказания за последствия совершенного деяния может иметь место при условии констатирования психического отношения субъекта преступления к квалифицирующему это деяние объективному последствию в форме неосторожности . Развивая далее этот тезис, ученый отмечал, что психическое отношение лица к действию в подобных случаях может выступать только в форме умысла, а к последствиям - в форме неосторожности или непрямого умысла .

В середине 60-х годов XX ст. дискуссия относительно существования особенной формы вины приобрела последующее развитие. В этот период специалисты по теории уголовного права разработали новые дефиниции указанного уголовно-правового явления - «двойная» и «сложная форма вины». И, хотя большинство ученых соглашались с выделением смешанной вины как отдельной (особенной) формы психического отношения к совершенному деянию в случаях, когда в пределах одного состава преступления

одновременно присутствовали признаки, свойственные как умыслу (прямому или непрямому), так и неосторожности (самонадеянность или небрежность), за разрешение вопроса относительно установления всего перечня рассматриваемых преступлений не взялся никто. Чаще всего специфическую субъективную сторону стали связывать с такими составами преступлений, как «умышленное тяжкое телесное повреждение..., повлекшее смерть потерпевшего» (ч.2 ст.121 УК), «изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия...» (ч.4 ст.152 УК), «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия» (ч.2 ст.194 УК) и др.

Если проанализировать признаки вышеперечисленных деликтов, можем прийти к выводу, что все они имеют следующие особенности: а) у них всегда есть место как минимум для 2-х последствий -основного (промежуточного) и дополнительного (производного); б) эти последствия наступают хронологически (последовательно друг за другом) в результате совершения лицом одного общественно опасного деяния . Это значит, что практически каждый из упомянутых составов преступлений является примером одного из видов законодательно предусмотренной так называемой идеальной совокупности умышленного и неосторожного преступлений. А если это так, то хотя и на уровне абстракции, но каждый из них действительно можно разделить на 2 (или больше) самостоятельных составов преступления, ответственность за которые предусмотрена разными статьями УК. Для таких случаев логично ставить вопрос об установлении отдельно вины относительно каждого из преступлений, которые охватываются подобным составом: а) деяния и промежуточного последствия и б) деяния и последствия производного. Например, при причинении тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, это имеет такой вид: умышленное тяжкое телесное повреждение + убийство по неосторожности. Следовательно, смешанная форма вины, а именно наличие в пределах одного состава преступления признаков умысла и неосторожности, действительно может иметь место в преступлениях, сконструированных с учетом вышеперечисленных признаков.

Ради справедливости заметим, что среди теоретиков уголовного права наряду со сторонниками смешанной формы вины также высказывались мнения относительно ошибочности данной концепции. Например, А. Б. Сахаров писал, что дробление понятия «вина» в составе единичного преступления теоретически является несостоятельным и путаным. А. Я. Светлов утверждал, что концепция смешанной формы вины не дает возможности установить критерий, позволяющий отмежевать данные преступления от подобных им. По его мнению, очень трудно отличить умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, от неосторожного убийства. В то же время убедительных аргументов против смешанной формы вины названные ученые не приводили.

Признав наличие специфического субъективного содержания, присущего некоторым из составов преступлений, ученые столкнулись с иной проблемой. При отсутствии единого понимания этого уголовно -правового явления в его толковании появилось несколько направлений. Суть первого, который отстаивался П. С. Дагелем, заключается в распространении концепции смешанной формы вины не только на квалифицированные, но и на простые составы преступлений, основной состав которых сконструирован как формальный, а квалифицирующим признаком является указание на конкретные последствия при условии неосторожного к ним отношения (например, в ч. 2 ст. 151 УК речь идет о незаконном помещении в психиатрическое заведение, что повлекло тяжелые последствия).

Другое направление, сторонником которого был Б. А. Куринов, предусматривало определение вины не только посредством психического отношение к деянию и его последствиям, но и к иным признакам, не являющимися последствиями преступления (например, отношение виновного к возрасту изнасилованного лица - ч. 3 в. 152 УК). Представители третьего направления (к примеру, В. Ф. Кириченко) утверждали, что смешанная форма вины имеет место также в составах убийства и тяжкого телесного повреждения при превышении пределов необходимой обороны. Наконец, некоторые ученые к числу таких деликтов наряду с идеальной совокупностью 2-х (или более) преступлений относили сочетание в пределах одного состава преступления административного и уголовно-правового правонарушений (например, “нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего или причинение тяжкого телесного повреждения” - ч. 2 ст. 286 УК). Заметим, что именно последняя точка зрения доминирует в современной научной и учебной юридической литературе . Конечно, данная позиция не является бесспорной, однако, с нашей точки зрения, она все же наиболее аргументирована и отвечает именно классической концепции смешанной виновности. Вот почему при рассмотрении вопроса, который мы поставим далее в настоящей статье, будем опираться именно на нее.

Дискуссия относительно существования и содержания смешанной виновности обусловила и терминологические разногласия в ее определении. Так, А. И. Рарог в связи с тем, что в данном явлении имеют место 2 формы вины достаточно часто со всеми (как на примере из ч.2 ст.121 УК) свойственными им признаками, считал, что более логично вести речь именно о «двойной форме вины», чем применять термин «смешанная» (или любой другой), поскольку никакого смешивания (соединения внутри одного состава преступления отдельных признаков разных форм вины) в этих случаях, по его мнению, нет.

А. А. Пинаев, соглашаясь, в принципе, с отмеченной аргументацией, в своих рассуждениях пошел значительно дальше и предложил дифференцировать различные случаи усложненной вины . Наряду с категорией «двойная вина» он рекомендовал использовать понятие «смешана форма вины», различая их между собой. Последнее, с его точки зрения, пригодное для определения субъективной стороны тех преступлений, деяние в которых заключается в нарушении специальных правил, предопределяющих наступление общественно опасных последствий. К их числу, например, может быть отнесено преступление, предусмотренное ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", в составе которого, на его взгляд, действительно имеет место смешивание признаков умысла и неосторожности. Следовательно, как считал ученый, категория «смешанная форма вины» является более пригодной для случаев сочетания в пределах одного состава преступления административного и уголовно наказуемого деяний с различным психическим отношением виновного лица к их совершению.

Я. М. Брайнин и Н. М. Король для характеристики отмеченных явлений предложили категорию «сложная форма вины». Понятие «двойная вина», с их точки зрения, является неточным и создает впечатление, что в этих случаях якобы существует двойная ответственность за совершенное преступление относительно деяния и его последствия. Но в одном преступлении, что является достаточно справедливым замечанием, вина может быть только одна. Как подчеркивали эти ученые, можно ставить в вину те или иные обстоятельства, но нельзя говорить о вине (а тем более разной) относительно этих обстоятельств . Спорной, на их взгляд, представляется и понятие «смешанная вина». По этому поводу, они указывали, что в случаях, которые именуются как «смешана вина» в действительности никакого смешивания нет. И хотя институт с этим же названием существует в праве гражданском, он там имеет совсем иной смысл: в причиненном вреде признаются виновными обе стороны соответствующих правоотношений . Следовательно, по мнению ученых, понятие «сложная форма вины» является наиболее удачной именно потому, что ее содержание подчеркивает в первую очередь сложность установления психического отношения виновного к преступлению в целом.

Как видится, разрешение вопроса относительно определения содержания понятий для обозначения специфической субъективной стороны отдельных составов преступлений нуждается в иных подходах и не может строиться только на семантическом толковании того или иного термина. Проблема является сложнее, нежели кажется на первый взгляд. Имеющиеся в правовой литературе точки зрения считаем несколько односторонними, основанными на анализе отдельных (хотя и подобных, но все же различных по своей юридической природе) деликтов с усложненной субъективной стороной. Общим недостатком рассмотренных нами научных концепций является необоснованное распространение выводов, касающихся частных случаев, на всю группу преступлений, которым присущи соответствующие особенности субъективной стороны.

Поэтому при выборе терминологии для обозначения рассматриваемого уголовно-правового явления надо, как представляется, исходить не только с позиции содержания вины, но и с учетом конструктивных особенностей деликтов, в которых оно встречается. Вот почему сначала стоит определиться с перечнем преступлений, в которых наблюдается разное психическое отношение субъекта к совершенному деянию и его последствиям , а уже потом детально анализировать каждый из их составов.

Проведенное исследование позволяет разделить указанные преступления на несколько групп.

К первой группе можно отнести деликты, имеющие признаки единичных усложненных преступлений, которые именуются как «составные». Формула субъективной стороны в них может быть записана как "умысел + неосторожность". Такие преступления всегда характеризуются 2-мя разными формами вины - умыслом к промежуточному последствию и неосторожностью к последствиям производным. К этой группе преступлений, в частности, относятся: «умышленное тяжкое телесное повреждение..., повлекшее смерть потерпевшего» (ч.2 ст.121 УК), «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия» (ч.2 ст.194 УК) и некоторые другие подобные составы. Поскольку они представляют собой учтенную законодателем идеальную совокупность 2-х (или более) преступлений, а их субъективная сторона, как уже отмечалось, всегда характеризуется 2-мя различными формами вины, для определения таких случаев, на наш взгляд, наиболее приемлемым является применение категории «преступления с двойной формой вины». Эта категория одновременно отражает как их конструктивные особенности - то, что 2 (или более) преступления объединены законодателем в рамках одного состава, так и особые свойства их субъективной стороны -наличие признаков 2-х разных форм вины.

Вторую группу составляют деликты, в которых психическое отношение виновного к производному последствию может характеризоваться как умышленной, так и неосторожной формой вины. К их числу можно отнести, например, такое преступление, как доведение лица до самоубийства или к покушению на самоубийство, которое является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, принуждения к противоправным действиям или систематическому унижению его человеческого достоинства (ст. 120 УК). Как известно, психическое отношение лица к такому производному последствию, как самоубийство, может

быть или умышленным (косвенный умысел), или неосторожным. Понятно, что в приведенном примере самоубийство или покушение на него стоит рассматривать как производный вред от такого деяния, как жестокое обращение с потерпевшим, который охватывает собой, к примеру, различные виды телесных повреждений, причиненных потерпевшему, которые выступают в качестве последствия промежуточного.

Таким образом, субъективная сторона рассматриваемого преступления может быть определена как «прямой умысел + косвенный умысел», или как «умысел + неосторожность (самонадеянность или небрежность)». К тому же следует иметь в виду, что указанный деликт, с учетом его конструктивных особенностей нельзя отнести к составным преступлениям, так как в нем нет объединения 2-х отдельных составов (сам по себе акт суицида не предусматривается действующим законом в качестве преступления). Для определения субъективной стороны таких деликтов, а также для их отграничения от преступлений с двойной формой вины наиболее удачным, как видится, будет использование понятия «преступления со сложной формой вины».

К этой же группе деяний следует отнести и те, в которых в рамках одного состава законодатель объединяет административный и уголовно-правовой деликты. В частности, это деяния, предусмотренные ст. 286 УК. Особенностью здесь является то, что в этих преступлениях возможно соединение умысла относительно деяния, образующего административное правонарушение, с неосторожностью по поводу производного вреда (например, причинение вреда здоровью пострадавшего или его смерть). Умышленное же отношение к последствиям, из-за которых деяние приобретает уголовно-правовое значение (имеется в виду производные последствия), здесь невозможно, иначе совершенное будет подлежать квалификации, по общим правилам, в соответствии с направленностью умысла. С учетом сложностей при определении субъективной стороны таких деяний (как и в предыдущем случае) считаем, что наиболее приемлемым для их обозначения тоже является понятие «преступления со сложной формой вины».

К третьей группе рассматриваемых нами деликтов можно отнести преступления с альтернативно изложенными производными последствиями, которые могут наступать одновременно. Это случаи, когда общественно опасное деяние способно порождать сразу 2, 3 и более видов производного вреда. При этом отдельные последствия могут образовывать собой самостоятельные преступления, иные же - нет. К тому же относительно одних последствий психическое отношение виновного может характеризоваться формой вины умышленной, других - неосторожной (прямой умысел + косвенный умысел + один из видов неосторожности). Такая ситуация встречается при совершении деяния, предусмотренного частями 2 и 3 ст. 277 УК. Вина лица относительно производных последствий преступления, которыми являются, например, авария поезда, нарушение нормальной работы транспорта и т. п., может иногда выражаться в прямом или косвенном умысле. Однако, как правило, речь идет о неосторожном отношении к указанным последствиям. Учитывая, что умышленное разрушение или повреждение путей сообщения, повлекшее указанные последствия, может быть причиной аварии, выступающей в качестве самостоятельного производного вреда и, в свою очередь, способной повлечь причинение средней тяжести или тяжелых телесных повреждений (как одному потерпевшему, так и нескольким), которые являются отдельным производным вредом, не исключена ситуация с одновременным их наступлением, т. е., суммой производных последствий. Психическое же отношение к каждому из них совсем не обязательно будет характеризоваться одной и той же формой вины. Кроме того, в таком случае одни последствия могут образовывать собой отдельный состав преступления и тогда будет иметь место законодательно учтенная идеальная совокупность, а в других ситуациях (например, при загрязнении воздуха) - нет. Следовательно, в деяниях, принадлежащих к этой группе, наблюдается определенная комбинация, при которой рядом с особенностями, которые имеют преступления со сложной формой вины, присутствуют и признаки, присущие преступлениям с двойной виной. Для подобных случаев В. И. Касинюк предлагал ввести отдельную категорию: «преступления с комбинированной формой вины» , которая, на наш взгляд, достаточно удачно подчеркивает особенности законодательной конструкции и квалификации вышеуказанных деликтов.

Высказанное позволяет утверждать, что в пределах специфического субъективного содержания, присущего некоторым из составов преступлений, имеют место 3 разные по своей сути уголовно-правовые явления, определять которые можно с одновременным использованием таких терминов, как «двойная», «сложная» и «комбинированная формы вины». Их не следует противопоставлять друг другу, ибо они отображают особенные свойства, которые имеет тот или иной состав преступления с точки зрения построения его субъективной стороны.

Таким образом, научная дискуссия относительно выяснения, какое именно понятие характеризовало бы различное психическое отношение субъекта к совершенному деянию и его последствиям, является актуальной исключительно с позиции ответа на вопрос: какие из рассмотренных случаев целесообразнее называть так или иначе, чтобы должным образом отразить их специфические особенности. По нашему убеждению, каждая из высказанных в науке позиций в защиту того или иного термина для обозначения преступлений с усложненной субъективной стороной является полностью обоснованной (если учитывать не только субъективный критерий, но и особенности их законодательной конструкции и квалификации) и не должна исключаться из научного оборота. Классическая же категория

(которая существует уже не один век) - «смешанная форма вины» - может использоваться как родовое понятие, указывающее на усложненность субъективной стороны деликтов определенного вида (кстати, именно такое его содержание, как нам представляется, и имел в виду А. Фейербах). При таком понимании правовые категории «смешанная вина» и «двойная», «сложная» и «комбинированная формы вины» будут соотноситься как родовое и видовые понятия. Считаем, что предложенный нами подход позволит устранить противоречия относительно их толкования и разграничения, поскольку он, с одной стороны, удостоверяет одинаковую юридическую природу отмеченного явления (усложненность субъективной стороны отдельных преступлений), а с другой - демонстрирует видовые отличия (особенности), которые могут иметь место при установлении вины в конкретном преступлении.

Иногда законодатель усиливает ответственность за умышлен­ное преступление, если оно по причинило по­следствие, которому придается значение квалифицирующего признака. В таких случаях возможно параллельное существова­ние двух разных форм вины в одном преступлении. Они могут па­раллельно сосуществовать только в квалифицированных составах преступлений:

  • - как конструктивный элемент основного состава умышленного преступления;
  • неосторожность - в отноше­нии квалифицирующих последствий.

Преступлений с двумя формами вины в уголовном законода­тельстве немного, и все они сконструированы по одному из сле­дующих двух типов.

Первый тип преступлений с двумя формами вины

Первый тип образуют преступления с двумя указанными в зако­не и имеющими неодинаковое юридическое значение последствия­ми. Речь идет о квалифицированных видах преступлений, основной состав которых является материальным , а в роли квалифицирующе­го признака выступает более тяжкое последствие, чем последствие, являющееся обязательным признаком основного состава.

Отдаленные последствия выступают в качестве квалифицирующего признака, существенно повышающего общественную опасность деяния . К преступлениям данного типа можно отнести:

  • ч. 2 ст. 167 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека;
  • ч. 4 ст. 111 УК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека;
  • ч. 3 ст. 205 УК - терроризм , повлекший по неосторожности смерть человека, и др.

Общими, характерными для этого вида составов признаками являются:

  1. это преступление с материальным составом;
  2. умыслом виновного (прямым или косвенным) охватывается деяние и близкие (обязательные для этого состава) его последствия;
  3. отдаленные последствия являются более тяжкими и выступают в роли квалифицирующего признака;
  4. психическое отношение виновного к обязательным последствиям выражается в форме умысла, а к отдаленным - в неосторожной форме вины. В целом такое преступление считается умышленным;
  5. квалифицирующее последствие причиняет вред другому непосредственному объекту (не тому, которому причиняется вред в основном составе). Так, если основным непосредственным объектом в ч. 1 ст. 205 УК (терроризм) является общественная безопасность, то по ч. 3 этой статьи объектом будет жизнь и здоровье человека.

Второй тип преступлений с двумя формами вины

Второй тип преступлений с двумя формами вины характери­зуется неоднородным психическим отношением к действию или бездействию, являющемуся преступным независимо от послед­ствий, и к квалифицирующему последствию. К этому типу отно­сятся квалифицированные виды преступлений, основной состав которых является формальным , а квалифицированный состав включает определенные тяжкие последствия. Они могут указы­ваться в диспозиции в конкретной форме (например, смерть че­ловека при незаконном производстве аборта - ч. 3 ст. 123 , при угоне судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, ч. 2 ст. 211 УК РФ) либо оцени­ваться с точки зрения тяжести (крупный ущерб, тяжкие последст­вия). В составах подобного типа умышленное совершение пре­ступного действия (бездействия) сочетается с неосторожным от­ношением к квалифицирующему последствию.

Общими признаками для этих составов являются:

  1. основной состав законодательно сконструирован как формальный. Ответственность устанавливается за сам факт совершения общественно опасного деяния;
  2. общественно опасное действие (бездействие) совершается умышленно;
  3. квалифицированный вид преступления конструируется как материальный состав, повышающий общественную опасность деяния за счет наступления тяжких последствий (например, ч. 1 ст. 220 УК устанавливает наказание за незаконное приобретение, хранение, использование, передачу или разрушение радиоактивных материалов, ч. 2 - за те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, т.е. материальный состав с неосторожной формой вины. В целом это - умышленное преступление).

Последствия от преступлений с формальным составом в законе описываются двумя способами. В некоторых статьях они прямо называются (смерть человека по ч. 3 ст. 206 УК - захват заложника или по ч. 3 ст. 230 УК - склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ). В других законодатель использует оценочные понятия, такие, как тяжкий вред (ч. 3 ст. 123 - незаконное производство аборта); иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 128 - незаконное помещение в психиатрический стационар и т. п.). Во многих нормах в виде отдаленного последствия указывается лишение жизни по неосторожности. Такая конструкция состава наглядно дает понятие двойной формы вины с ее характерным признаком - умышленно совершаемым деянием и допущением последствий по неосторожности.

1. В соответствии со ст.ст. 8, 9 УК вина может быть выражена только в форме умысла или неосторожности. При этом одни преступления могут быть только умышленными (кража - ст. 140), другие - только неосторожными (повреждение морского телеграфного кабеля - ст. 205), третьи - как умышленными, так и неосторожными (убийство - ст.ст. 94, 98). Иных форм вины закон прямо не предусматривает.

Однако наука уголовного права на основе анализа некоторых статей Особенной части УК разработала понятие смешанной формы вины (иногда ее называют сложной или двойной формой вины). Смешанная форма вины представляет собой различное психическое отношение лица в форме умысла и неосторожности к разным объективным признакам одного и того же состава преступления. При смешанной форме вины в отношении одних признаков состава имеет место умысел (прямой или косвенный), в отношении других - неосторожность (самонадеянность или небрежность).

2. Вопрос о смешанной форме вины возникает в тех составах преступления, в которых объективная сторона по своему характеру является сложной. Поскольку содержание вины определяется психическим отношением лица не только к объекту, но и к объективной стороне конкретного преступления, оно должно отражать ее сложный характер.

Можно выделить две группы преступлений со смешанной формой вины. Первая - это те преступления, в которых деяние, представляющее собой нарушение каких-то правил безопасности, само по себе в отрыве от последствий является административным или дисциплинарным правонарушением, и только наступление общественно опасных последствий, причинно связанных с деянием, делает все совершенное преступлением. К таким преступлениям относятся, например, нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее несчастные случаи с людьми (ч. 2 ст. 135); нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, причинившее последствия, предусмотренные в ст. 215; нарушение действующих на транспорте правил, повлекшее человеческие жертвы или иные тяжкие последствия (ст. 217); нарушение правил хранения, использования, учета и перевозки взрывчатых веществ, повлекшее человеческие жертвы или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 221) и др. В этих преступлениях нарушение пра-

Субъективная сторона преступления

вил может быть как умышленным, так и неосторожным, по отношение к последствиям выражается только в неосторожности: самонадеянности или небрежности. Полому, когда виновный нарушает правила умышленно, и возникает смешанная форма вины: в отношении деяния - умысел, а в отношении последствий - неосторожность.

Во второй группе преступлений сложность объективной стороны состоит и том. что предусмотренное законом умышленное деяние влечет за собой два различных последствия: первое (блшкайшее) является обязательным признаком объективной стороны, второе (отдаленное) - квалифицирующим признаком. В этих преступлениях в соответствии с законом в отношении и к деянию, и к первому, обязательному последствию субъективная сторона вьфажается в умысле (прямом шш косвенном), а в отношении ко второму - квалифицированному последствию-только в неосторожности (самонадеянности или небрежности). К таким преступлениям относятся, например, умышленное уничтожение или повреждение государственного или коллективного имущества 1тутем поджога или иным общеопасным способом, повлекшее человеческие жертвы или иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 89): умышленное тяжкое телесное повреждение, вследствие которого наступила смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 101); угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна, если:mi действия повлекли гибель одного или большего числа лиц либо причинение тяжких телесных повреждений (ч. 3 ст. 2172 УК) и др. Так, если проанализировать субъективную сторону умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, то у виновного в отношении телесного повреждения может быть только умысел (прямой или косвенный), а по отношению ко второму последствию (смерти потерпевшего) - только неосторожность (самонадеянность или небрежность).

3. При наличии смешанной формы вины следует решить вопрос о том, каким в целом является преступление, совершенное виновным: умышленным или неосторожным. Это имеет важное практическое значение. Так, в соответствии со ст. 7" УК к тяжким отнесены только умышленные преступления; ст. 26 как одно из обязательных условий признания лица особо опасным рецидивистом предусматривает судимость только за умышленное преступление; соучастие (ст. 19) может быть лишь в умышленных преступлениях; приготовление к преступлению и покушение на преступление (ст. 17) также возможны только в умышленных преступлениях.

Поэтому при смешанной форме вины необходимо определить, к каким преступлениям - умышленным или неосторожным - следует отнести совершенное преступление. Решение этого вопроса зависит от того, какой объективный признак конкретного состава преступления является важнейшим для признания деяния преступлением и оценки характера и степени его общественной опасности.

В первой группе преступлений со смешанной формой вины, в которых деяние само по себе не является преступлением, а становится

им только при условии, что оно причинило тяжкие последствия, решающее значение имеет неосторожное отношение к этим последствиям. Именно оно и определяет отнесение этих преступлений к неосторожным.

Во второй группе, где в отношении обязательного последствия предусматривается умысел (прямой или косвенный), а в отношении квалифицируемого последствия - неосторожность, преступление в целом признается умышленным. В этих преступлениях именно умышленное отношение к деянию и ближайшему последствию определяет направленность деяния и характер его общественной опасности. Поэтому преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 89, ч. 3 ст. 217" и др., ст. 71 УК относит к умышленным.

4. Значение смешанной формы вины заключается в том, что она дает возможность: 1) конкретизировать характер и степень общественной опасности преступления; 2) определить правильную квалификацию; 3) отграничить близкие по объективным признакам составы преступлений.

Глава 1. РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ДВУМЯ ФОРМАМИ ВИНЫ В ИСТОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИИ

§ 1. История развития понятия преступлений с двумя формами вины в России в дореволюционный период.

Раздел 1. Развитие понятия вины.

Раздел 2. Возникновение и развитие понятия преступлений с двумя формами вины.

§ 2. История развития и становления понятия преступлений с двумя формами вины в отечественном уголовном праве в период с 1917 года до настоящего времени.

Раздел 1. Развитие понятия вины в отечественном законодательстве.;.

Раздел 2. Развитие понятия преступлений с двумя формами вины в теории отечественного уголовного права.

Глава 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ДВУМЯ ФОРМАМИ ВИНЫ И

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

§ 1 Определение круга деяний, которые могут рассматриваться как преступления с двумя формами вины.

§ 2 Соотношение преступлений с двумя формами вины и идеальной совокупности преступлений.

§ 3 Правомерность признания преступлений с двумя формами вины, образованных совокупностью умышленного и неосторожного преступлений, в целом умышленными деяниями.

§ 4 Возраст привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений с двумя формами вины, образованных совокупностью двух преступлений.

§ 5 Стадии преступной деятельности в преступлениях с двумя формами вины, образованных совокупностью двух преступлений.

§ 6 Соучастие в преступлениях с двумя формами вины, образованных совокупностью двух преступлений.

§ 7 Назначение наказания за совершение преступлений с двумя формами вины, образованных совокупностью двух преступлений.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Преступления с двумя формами вины»

Актуальность темы исследования

Становление и развитие правового государства неразрывно связано с закреплением и обеспечением основных прав и свобод личности.

Продолжающийся до настоящего времени процесс проведения реформ в Российской Федерации объективно обусловливает изменение всей законодательной базы, сформированной в иных политических и экономических условиях. Принятие Конституции РФ юридически, закрепило новые приоритеты- в развитии государства и общества, основным из которых является- защита прав и свобод человека. Важной гарантией их обеспечения является закрепленный в ст. 49 Конституции РФ принцип виновной ответственности.

Принятый 24 мая 1996 г. Уголовный Кодекс РФ, признал субъективное вменение, принцип вины, основополагающим условием уголовной ответственности. Не допуская возможность привлечения к уголовной ответственности за невиновное причинение вреда, принцип вины служит гарантией от объективного вменения. Лицо подлежит ответственности только за те общественно опасные действия и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

В развитие этого принципа и была принята ст. 27 УК РФ, устанавливающая, что уголовная ответственность за причинение в результате умышленных действий тяжких последствий, не охваченных умыслом виновного, наступает только в случае, если установлена неосторожная форма вины в отношении этих последствий.

Введение статьи об ответственности за преступления, совершенные с двумя формами вины, является одной из существенных новелл Уголовного Кодекса РФ. Давно обсуждаемая в уголовно-правовой литературе проблема преступлений с двумя формами вины, характеризующихся особой конструкцией построения субъективной стороны, впервые получила законодательное разрешение.

Однако, обоснованность законодательного решения вопросов ответственности и наказания за преступления с двумя формами вины продолжает оставаться в поле зрения ученых-криминалистов. Вопросы, возникающие при соотнесении данной категории преступлений с другими институтами уголовного права, не получили однозначного разрешения на практике и в теории уголовного права.

Более того, как показало проведенное исследование, законодательное решение данной проблемы в ряде случаев противоречит не только идее своего создания, принципу субъективного вменения, но и основным принципам уголовного права: равенства, справедливости.

Таким образом, совокупность указанных факторов и продолжающиеся споры вокруг обоснованности введения категории преступлений с двумя формами вины обусловливают актуальность настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности темы. Вопросами вины занимались многие авторы, среди них следует назвать работавших в XIX - начале XX вв.: Н.С. Таганцева, Н.Д. Сергеевского, А.Ф. Бернера, и др.

В дальнейшем исследованием проблем вины, и в частности преступлений с двумя формами вины, или как их чаще называли преступлений с двойной виной, занимались- многие специалисты, такие как: Б.С. Волков, Е.В: Ворошилин, П.С.Дагель, В.Ф. Кириченко, Г.А. Кригер, Б.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В. Лукьянов, В.Д. Меньшагин, В.В. Лунеев, Г.В. Назаренко, В.А. Нерсесян, А.И. Рарог, А.И. Свинкин, И.Г. Филановский, Е.А. Фролов, Б.С. Утевский, и другие.

Ио исследуемой" теме были защищены кандидатские диссертации А.Д. Горбузой, A.B. Куликовым^ P.A. Сорочкиным, Э.Ю. Латыповой.

Проведенные исследования, несомненно, внесли значительный" вклад в науку уголовного права, дали определенные рекомендации судебным и следственным органам по правильной квалификации преступных деяний, субъективная сторона которых характеризуется двумя формами вины.

Вместе с тем, проблема соответствия-категории преступлений с двумя формами вины другим институтам и принципам уголовного права и, прежде всего, самому принципу субъективного вменения, надлежащего научного решения не получила. Труды вышеуказанных авторов не исчерпали всей проблематики привлечения к ответственности и назначения наказания за совершение преступлений с двумя формами вины. Кроме того, большинство работ указанных авторов было выполнено в период действия Уголовного Кодекса РСФСР, когда законодательно понятие преступление с двумя формами вины закреплено не было.

Все изложенное убеждает в недостаточной разработанности проблем, связанных с привлечением к уголовной ответственности и наказанием за совершение преступлений с двумя формами вины, что и обусловливает необходимость их исследования.

Цели и задачи исследования. Целью настоящее исследования является комплексное изучение проблем, возникающих при применении на практике положений, закрепленных в ст. 27 УК РФ, выявление, и разрешение противоречий между диспозицией статьи, регламентирующей ответственность за преступления с двумя формами вины, и другими институтами уголовного права, а так же выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства.

Указанные цели определили необходимость решения при проведении исследования следующих основных задач: изучить историю законодательного развития понятий вины и преступление с двумя формами вины в российском уголовном праве; проанализировать теоретические работы, посвященные проблемам вины и преступлений с двумя формами вины; рассмотреть вопросы квалификации, т.е. правильного применения уголовно-правовых норм об ответственности за совершение преступлений с двумя формами вины; выделить и рассмотреть спорные вопросы теории и правоприменительной практики по делам о совершении преступлений с двумя формами вины; сформулировать предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе применения правовых норм, регулирующих ответственность за совершение преступлений с двумя формами вины; вопросы совершенствования уголовного законодательства.

Предметом данного диссертационного исследования являются: уголовно-правовые нормы, регулирующие ответственность за совершение преступлений с двумя формами вины; практика их применения; данные уголовной статистики- и конкретных эмпирических исследований, научная литература по избранной теме.

Методология и методика исследования включают совокупность общенаучных и специальных методов познания социально-правовой действительности. Среди них основное место занимает диалектический подход, позволяющий рассмотреть объект и предмет исследования во всей полноте их проявлений, использованы такие методы, как историко-правовой, формально-логический, сравнительного правоведения, методы криминологических исследований.

В диссертации используются положения и выводы, содержащиеся в трудах ученых-криминалистов в сфере уголовного права, криминологии, а также специалистов в области философии, социологии и психологии права.

Нормативная база исследования. Нормативную базу исследования составляют: Конституция Российской Федерации, действующее уголовное законодательство, нормы уголовного законодательства в период до 2010 г., руководящие разъяснения Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации за период с 1945 по 2010 г., нормативные акты высших органов власти СССР, РСФСР и РФ.

Эмпирическая база исследования основывается на опубликованной судебной практике по уголовным делам, рассмотренным Верховными Судами Российской Федерации, РСФСР и СССР, а также на материалах следственной и судебной практики по Санкт-Петербургу (изучено 463 уголовных дела), статистических данных.

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе впервые на диссертационном уровне рассмотрен вопрос обоснованности объединения двух самостоятельных преступлений с разными формами вины в одно сложное преступление с позиций действующего законодательства.

Автором предпринята попытка дать системный анализ данной конструкции преступлений с учетом положений других институтов уголовного права. В работе исследованы проблемы, возникающие в процессе применения на практике положений, закрепленных в ст. 27 УК РФ.

На основе проведенного теоретического исследования и изученной судебной практики представлены предложения по изменению действующего уголовного законодательства.

Положения, выносимые на защиту:

1. Возникновение понятия преступлений с двумя формами вины является результатом развития принципа субъективного вменения, в соответствии с которым уголовная ответственность и наказание должны наступать только за те общественно опасные действия и их последствия, в отношении которых установлена вина субъекта.

2. Преступления с двумя формами вины, образованные совокупностью двух преступлений: умышленного и неосторожного, не могут оцениваться в целом как умышленные, их раздельное " 9 рассмотрение; позволит с одной: стороны, избежать, парадоксальной, ситуации, когда!неосторожное последствие «переводит».- умышленное: преступление в; более: тяжкую; категорию; а с другой позволит в-полной? мере реализовать принцип справедливого" наказания, когда " виновному будет назначено- наказание, соответствующее категории совершенных им умышленного и неосторожного преступлений.

3: Критерии определения минимальной- границы. возраста« уголовной* ответственности должны быть, едины, независимо от того, является ли; неосторожное преступление дополнительным последствием умышленного преступления или самостоятельным? неосторожным преступлением, поэтому оценка! деяний, предусмотренных ст. 111 Ч.4УК РФ, ст.126-ч*ЗУК РФ; ст. 131 Ч.4УК РФ, ст. 132 ч.4УК РФ, ст.167 ч.2 УК РФ, ст.205 Ч:2УК;РФ, ст.206 ч.ЗУК РФ по совокупности образующих их преступлений в большей степени соответствует принципу равенства и общемировой тенденции гуманизации общества.

4. Преступления? с двумя формами вины, предполагают I неосторожное; отношение лица, совершившего преступление; к производным последствиям, поэтому предварительная преступная деятельность возможна, только в основном составе. В то же время, есть случаи, когда умышленное преступление не было: доведено до конца независимо от воли виновного, а неосторожный" результат наступил. Квалификация такого деяния по совокупности образующих его преступлений позволит точнее охарактеризовать содеянное, так как в этом случае учитывается и то, что умышленное преступление, не было доведено до конца, и то, что неосторожное последствие: наступило.

5. Вопрос о соучастии в преступлениях с двумя формами вины должен решаться не применительно ко всему преступлению в целом, а применительно к каждому из образующих его преступлений в отдельности. Допустимость соучастия, в преступлениях с двумя формами« вины, по действующему законодательству вступает в противоречие с невозможностью соучастия; в неосторожных преступлениях. В этом случае: раздельное рассмотрение преступлений;, образующих; сложное преступное" деяние с двумя; формами вины, позволит точнее охарактеризовать содеянное.

6. При назначении наказания- раздельное рассмотрение преступлений, образующих сложное преступление с двумя формами вины, более соответствует принципу справедливости. В противном случае получается, что тот, кто совершит два преступления, находится в лучшем положении, чем тот, кто одним действием: совершает те же два преступления.

7. Квалификация совершенного субъектом преступления с двумя формами вины, как единого, сложного преступного деяния, образованного совокупностью умышленного? и? неосторожного преступлений, при решении вопросов о, возрасте привлечения к уголовной ответственности, назначении наказания- и; т.д; приводит к ущемлению прав субъекта. Рассмотрение преступления; с двумя формами вины как двух отдельных преступлений по совокупности образующих его составов в большей степени соответствует принципу субъективного вменения.

Все выносимые на защиту положения, имеют теоретическое, нормативно-правовое и иное практическое значение, что нашло соответствующую аргументацию в тексте диссертации;

Теоретическое значение диссертации состоит в том, что она вносит определенный^ вклад в развитие теории уголовного права, поскольку восполняет имеющийся пробел относительно комплексного подхода к.проблеме соответствия категории преступлений с двумя формами вины другим институтам и принципам уголовного права. В диссертации разработаны предложения по совершенствованию уголовного законодательства.

Практическая значимость диссертации определяется возможностью применения разработанных в диссертации теоретических выводов и положений в целях совершенствования уголовного законодательства, использования их при разработке лекций, учебно-методических и учебно-практических пособий по уголовному праву.

Апробация результатов исследования

Основные положения диссертации изложены в статье «Преступления с двумя формами вины и действующее законодательство» (Правоведение 2004г. №4), «Развитие понятия преступления с двумя формами вины» (Правоведение 2007г. №4).

Структура диссертации определяется целями и задачами исследования и состоит из введения; двух глав, объединяющих девять параграфов; заключения и списка библиографических источников.

Похожие диссертационные работы по специальности «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», 12.00.08 шифр ВАК

  • Виновное вменение в уголовном праве 2003 год, доктор юридических наук Векленко, Сергей Владимирович

  • Вина и мотивы преступного поведения как основание дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности 2004 год, доктор юридических наук Скляров, Сергей Валерьевич

  • Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины, по уголовному праву России и зарубежных стран 2009 год, кандидат юридических наук Латыпова, Эльвира Юрьевна

  • Преступная деятельность двух или более лиц без признаков соучастия в российском уголовном праве 2011 год, кандидат юридических наук Салимгареева, Альбина Рифовна

  • Проблемы вменения в российском уголовном праве 1997 год, кандидат юридических наук Язовских, Юрий Анатольевич

Заключение диссертации по теме «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», Никитина, Наталья Андреевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Конституция РФ и принятый 24 мая 1996 г. Уголовный Кодекс Российской Федерации признали субъективное вменение, принцип вины, основополагающим условием уголовной ответственности.

В развитие этого принципа и была принята ст. 27 УК РФ, устанавливающая, что уголовная ответственность за наступившие в результате умышленных действий тяжкие последствия, не охваченные умыслом виновного, наступает только в случае, если установлена неосторожная форма вины в отношении этих последствий. В основе принятия нормы об ответственности за преступления с двумя формами вины лежит идея ограничения уголовной ответственности за совершенное преступление и его последствия рамками вины.

В целях наиболее полного понимания и обоснованности введения данной правовой нормы автором был исследован исторический аспект рассматриваемой темы на основании правовых памятников различных исторических периодов развития России.

Анализ дореволюционного уголовного законодательства показал, что понятия умысла и неосторожности были закреплены и описаны в законе. В то же время, несмотря на то, что уголовным законом предусматривалась ответственность за умышленные преступления, отягощенные наступлением дополнительных неосторожных последствий, законодательству этого периода не было свойственно понятие преступлений с двумя формами вины. В теории уголовного права отсутствовало единое мнение по поводу того, какие деяния следует относить к категории преступлений с двумя формами вины, разногласия были и о том, существуют ли эти деяния как таковые. При этом, так или иначе, этот вопрос затрагивался в работах известнейших дореволюционных криминалистов.

Дальнейшее развитие уголовного законодательства и теории уголовного права в послереволюционный период показало, что существование преступлений с двумя формами вины получило признание большинства ученых-криминалистов. К данной категории следует относить деяния, где основной состав - самостоятельное преступление, отношение к которому у виновного умышленное, а последствие - квалифицирующий признак этого деяния, и отношение к нему - неосторожное. Субъективная сторона таких деяний характеризуется умыслом и неосторожностью, которые устанавливаются в отношении деяния и его последствия, и нет оснований говорить о наличии в таких деяниях третьей, смешанной или сложной вины.

Установление действующим законодательством правил ответственности за преступления с двумя формами вины является одной из существенных новелл Уголовного Кодекса РФ 1996г., и шагом в дальнейшем развитие принципа субъективного вменения.

В то же время в тех случаях, когда преступления с двумя формами вины фактически образованы совокупностью двух преступлений (умышленного и неосторожного), возникает целый ряд вопросов при квалификации, привлечении к уголовной ответственности и назначении наказания за совершение указанных деяний.

Признание таких деяний в целом умышленными противоречит не только идее создания категории преступлений с двумя формами вины, но и основным принципам уголовного права. Будучи объединенным в один сложный состав, неосторожное преступление не перестает быть неосторожным, что не может не учитываться при привлечении к ответственности и назначении наказания. В этом случае раздельное рассмотрение преступлений, образующих преступление с двумя формами вины, с одной стороны позволит избежать парадоксальной ситуации, когда неосторожное последствие «переводит» умышленное преступление в более тяжкую категорию, а с другой позволит в полной мере реализовать принцип справедливого наказания, когда виновному будет назначено наказание, соответствующее категории совершенных им умышленного и неосторожного преступлений.

При рассмотрении вопроса о возрасте наступления уголовной ответственности за совершение преступлений с двумя формами вины, образованных совокупностью двух преступлений, автор приходит к выводу, что оценка деяний, предусмотренных ст. 111 Ч.4УК РФ, ст. 126 ч. ЗУК РФ, ст. 131 ч.4УК РФ, ст. 132 ч.4УК РФ, ст. 162 Ч.2УК РФ, ст.205 ч.2УК РФ, ст. 206 ч.ЗУК РФ по совокупности образующих их преступлений в большей степени соответствует принципу равенства и общемировой тенденции гуманизации общества, так как позволит избежать парадоксальной ситуации, когда несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет привлекается к ответственности за причинение смерти по неосторожности.

Преступления с двумя формами вины предполагают неосторожное отношение лица, совершившего преступление, к производным последствиям, поэтому предварительная преступная деятельность возможна только в основном составе. В то же время, есть случаи, когда умышленное преступление не было доведено до конца независимо от воли виновного, а неосторожное преступление было при этом совершено. Квалификация такого деяния по совокупности образующих его преступлений позволила бы более точно охарактеризовать содеянное.

Допуская возможность соучастия в умышленном преступлении, отягощенном квалифицированным последствием, причиненным по неосторожности, законодатель, в какой-то мере, допустил возможность соучастия в сочетании с неосторожной виной, которое, в принципе, не признает. В этом случае раздельное рассмотрение преступлений, образующих сложное преступное деяние с двумя формами вины, позволило бы точнее охарактеризовать содеянное и единообразно решить вопрос о соучастии в неосторожном преступлении.

Сопоставление предусмотренных законом санкций за совершение преступлений с двумя формами вины с санкциями, образующих их преступлений, показало, что даже при полном сложении последних, максимальное наказание, предусмотренное за совершение преступлений с двумя формами вины, в подавляющем большинстве случае значительно суровее. Поэтому раздельное рассмотрение преступлений, образующих сложное преступление с двумя формами вины, более соответствует принципу справедливости.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что категория преступлений с двумя формами вины в том виде, в котором она сейчас существует, противоречит не только идее своего создания - принципу субъективного вменения, но и основным принципам уголовного права: принципам равенства, справедливости, гуманизма.

В то же время, проведенный автором теоретический и практический анализ показал, что раздельное рассмотрение преступлений, образующих сложное деяние с двумя формами вины, в большей степени соответствует принципу субъективного вменения.

1. изложить ст.27 УК РФ в следующей редакции: «Если в результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, не являющиеся при этом самостоятельным неосторожным преступлением, предусмотренным другой нормой настоящего кодекса, уголовная ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих последствий».

2. Исключить из статей Особенной части Уголовного кодекса РФ квалифицирующий признак «повлекшее по неосторожности смерть» (ст. 111 ч.4; ст. 123 ч.З; ст. 126 ч.З п. «в»; ст. 127 ч.З; ст.127.1 ч.З п. «а»; ст. 127.2 ч.З; ст. 128 ч.2; ст. 131 ч.4 п. «а»; ст. 132 ч.4 п. «а», ст. 167

4.2, ст.205 ч.2 п. «б»; ст.206 ч.З; ст.211 ч.З; 215 ч.ч.2, 3; ст. 215.2 ч.З; ст.215.3

4.3, ст. 217 ч.2,3; ст. 220 ч.2, 3; ст. 227 ч.З; ст. 230 ч.З; ст. 238 ч.З; ст. 247 ч.З, ст. 248 ч.2; ст. 250 ч.З; ст. 251 ч.З, ст. 252 ч.З; ст. 254 ч.З).

3. Исключить из статей Особенной Уголовного кодекса РФ квалифицирующий признак «повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 123 ч.З, ст. 127.1 ч.З п. «а», ст. 127.2 ч.З, ст. 131 ч.З п. «б», ст. 132 ч.З п. «б», ст. 238 ч.2 п. «г»; ст.ЗЗЗ ч.2 п. «в», ст. 334 ч.2 п. «в»).

Квалификация действий виновного, совершившего преступление с двумя формами вины, по совокупности образующих его составов в большей степени соответствовало бы принципу субъективного вменения. Это согласовывалось бы с другими институтами уголовного права, а целый ряд вопросов, связанных с привлечением к уголовной ответственности и назначением наказания был бы снят.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Никитина, Наталья Андреевна, 2011 год

1. Законодательство Российской Федерации

2. Конституция Российской Федерации. М.: БЕК. 1993.

3. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. М. 1958.

4. Уголовный кодекс РСФСР. 1960.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. СПб. 1996.

6. Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик. М.: Знание. 1991.

7. Памятники права киевского государства X-XÏI в.в. Вып. 1. /Под ред. проф. C.B. Юшкова. М.: Госюриздат, 1952. 287 с.

8. Российское законодательство Х-ХХ вв.: Законодательство Древней Руси. Т.1. М.: Юридическая литература, 1984. 432 с.

9. Российское законодательство Х-ХХ вв.: Законодательство периода образования и укрепления Российского централизованного государства. Т.2. М.: Юридическая литература, 1985. 520 с.

10. Российское законодательство Х-ХХ вв.: Законодательство периода становления абсолютизма. Т.4. М.: Юридическая литература, 1986. 512 с.

11. Отечественное законодательство Х1-ХХ веков. Часть. 1 Х-Х1Х века. /Под ред. О.И. Чистякова. М.: Юристъ, 1999.

12. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1967 г. «Об амнистии в связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистической революции».

15. Декреты Советской Власти. Т.З 11июля - 9 ноября 1918. М.: Политиздат, 1964. 664 с.16.СУ РСФСР.1919. №66.17.СУ РСФСР. 1922. № 15.

16. Ведомости Верховного Совета СССР. 1940. №52.1.. Решения судебных органов и материалы следственносудебной практики

17. Сборник постановлений Пленума и определений Коллегий Верховного Суда СССР. 1943. М. 1948. С.133.

18. Судебная практика Верховного суда СССР. 1950. № 11. С.1.

19. Бюллетень Верховного Суда СССР. 1963. №1. С.20-22.

20. Бюллетень Верховного Суда СССР. 1963. №2. С.20.

21. Бюллетень Верховного суда СССР. 1963. №4.

22. Бюллетень Верховного суда СССР. 1965. С.11.

23. Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. №5. С.24-26.

24. Бюллетень Верховного Суда РСФСР 1967. №5 С.15-16

25. Бюллетень Верховного Суда СССР. 1969. №6. С.8. Ю.Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1986. №4. С.5-6.

26. Сборник постановлений Пленума Верховного суда СССР 19241986. М. изд "Известия совета народных депутатов СССР 1987.

27. Бюллетень Верховного Суда СССР. 1988. №2. С.22-23.

28. Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1991. №10. С.3-4.

29. Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1992. №8. С. 9-10.

30. Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. №5. С.14.

31. Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. №8. С.5-6.

32. Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. №12.

33. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. №4. С. 9-13.

34. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. №3.

35. Бюллетень Верховного суда РФ. 2007. №9.

36. О судебной практике по делам об автотранспортных преступлениях: Постановление Пленума Верховного Суда

37. Обзор судебной практики Верховного суда РФ: Обзор кассационной практики Верховного суда Российской Федерации за 2001 г. //Бюллетень Верховного суда. 2002. № 9.

38. Обзор судебной практики Верховного суда РФ от 12.02.2003. Обзор кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации. //Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. №8.

39. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2003 год. //Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 9;

40. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2004 год. //Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. №8.

41. Обзор судебной практики Верховного суда РФ. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации за 2006 год //Бюллетень Верховного суда. 2007. № 9.

42. I. Монографии, учебники, комментарии, пособия, брошюры

43. Агаев И.Б. Совокупность преступлений: Понятие, виды и наказуемость. М.: Проспект, 2003. 200 с.

44. Бернер А.Ф. Учебник уголовного права. Части Общая и Особенная. СПб. 1865. Т. 1. 940 с.

45. Благов Е.В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. М.: Юрлитинформ, 2007. 288 с.

46. Бороданков А.П., Глистин В.К. Охрана безопасности труда: правовые вопросы JL: Лениздат, 1975. 167 с.

47. Бородин C.B. Преступления против жизни. М.: Юристъ, 1999. 356 с.

48. Василенко В. Ответственность за нарушение правил безопасности движения автотранспорта. Киев. 1964.

49. Велиев С.А., Савенко A.B. Индивидуализация уголовного наказания. M.: РОХОС, 2005. 216 с.

50. Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответственность. Казань: изд. Казанского университета, 1965. 156 с.

51. Вроблевский А.Б., Утевский Б.С. Уголовный кодекс редакции 1926г. Комментарий. /Под общ. ред. Ширвиндта Е.Г. М.: изд. НКВД, 1927. 431 с.

52. Глухова Г.О. Вопросы квалификации и назначения наказания при совокупности преступлений. Лекция. М.: ИПК PK Ген. Прокуратуры РФ, 2004. 37 с.

53. Гришаев П.И. Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. М.: Госюриздат, 1959. 255с.

54. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж: Изд. Воронежского ун-та, 1974, 243с.

55. Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по уголовным делам. М.: Проспект, 2007. 569с.

56. Иногамова-Хегай JT.B. Конкуренция норм уголовного права. М.: Щит-М, 1999. 288с.

57. Калмыков П.Д. Учебник уголовного права. Часть Общая. СПб.: Типография Товарищества «Общественная Польза», 1866.

58. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Часть 1. Уч. Труды. Свердловск, 1960. Т.З.

59. Козлов А.П. Соучастие. СПб.: Юридический Центр Пресс, 2001. 362 с.

60. Козлов А.П. Понятие преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.819 с.

61. Комментарий к УК РФ. Общая част. /Под общ. ред. Скуратова Ю.И. и Лебедева В.М. М.: ИНФРА*М-Норма, 1996.

62. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации (постатейны) /Под редакцией профессора Н.Г. Кадникова. М.: Книжный мир, 2006.

63. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: ЮРИСТЪ, 1999.

64. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: ЮРИСТЪ, 2006.

65. Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий. М.: Госюриздат, 1958.

66. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений. М.: Городец, 2007. 336с.

67. Куринов Б.А. Уголовная ответственность за нарушение правил движения на автотранспорте. М.: Госюриздат, 1957. 140с.

68. Куринов Б.А. Автотранспортные преступления. М.: Юридическая литература, 1976. 208 с.

69. Курс советского уголовного права. Часть Общая /Под ред. H.A. Беляева, М.Д. Шаргородского. Т. 1. JI., 1968. 547 с.

70. Курс советского уголовного права: Преступление. В 6-ти томах: Часть Общая. Т.2 /Под. ред. Пионтковский A.A. и др. М.: Наука, 1970.516 с.

71. Курс уголовного права: Учение о преступлении. Общая часть. Учебник Т.1. /Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М.: Зерцало, 1999. 592 с.

72. Лунеев В.В. Субъективное вменение. М.: Спарк, 2000. 70 с.

73. Малиновский A.A. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М.: Международные отношения, 2002. 376 с.

74. Малков В.П. Совокупность преступлений. Казань: изд. Казанского ун-та, 1974. 305 с.

75. Мальцев В.В. Наказание и проблема его назначения в уголовном праве. Волгоград: ВА МАД Росси, 2007. 224 с.

76. Мокринский С.П. Наказание, его цели и предположения. Философия уголовного права. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

77. Назаренко Г.В. Вина в уголовном праве. Орел. 1996.

78. Незнамова З.А. Коллизия в уголовном праве. Екатеринбург: Criket, 1994. 284 с.

79. Непомнящая T.B. Назначение уголовного наказания. Теория, практика, перспективы. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. 781 с.

80. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. СПб.: «Лань», С-Петербургский ун-т МВД России, 2000. 192 с.

81. Павлухин А.Н., Рыжов P.C. Эриашвили Н.Д. Виды и ответственность соучастников преступления. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 142 с.

82. Пимонов В.А. Теоретические и прикладные проблемы борьбы с общественно опасными посягательствами средствами уголовного права. М.: Юрлитинформ, 2007. 336 с.

83. Пинаев A.A. Особенности составов преступлений с двойной и смешанной формами вины. Харьков: изд. Харьковского юрид. Ин-та, 1984. 54с.

84. Полубинская C.B. Цели уголовного наказания. М.: Наука, 1990. 142 с.

85. Полянский H.H. Уголовное право и уголовный суд Англии. М.: Юридическая литература, 1969. 399 с.

86. Прохоров B.C. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. JI. 1964.

87. Рарог. А.И. Вина в советском уголовном праве. Саратов: изд. Саратовского ун-та, 1987. 187 с.

88. Рарог А.И. Проблемы субъективной стороны преступления. М.: изд. МЮИ, 1991.498 с.

89. Рарог А.И. Общая теория вины в уголовном праве. М.: изд. ВЮЗИ, 1980. 492 с.

90. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 310 с.

91. Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. М.: Проспект, 2006. 224 с.

92. Рогатых Л.Ф., Малинин В.Б. Квалификация нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). СПб. 2004. 60 с.

93. Сахаров А.Б. Уголовно-правовая охрана безопасности условий труда. М.: Госюриздат, 1958. 185 с.

94. Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право: Пособие к лекциям. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1910. 386 с.

95. Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М.: Норма, 1998. 285 с.

96. Скляров C.B. Вина и мотивы преступного поведения. СПб.: Юридический Центр Пресс, 2004. 326 с.

97. Советское уголовное право. Учебник для юридических школ. Часть общая и особенная. М.: изд. НКЮ СССР, 1940.

98. Советское уголовное право. Часть Общая. М., 1962.

99. Советское уголовное право: Общая часть /Под ред В.Д. Меныпагина и др. М.: изд. Московского ун-та, 1969. 458 с.

100. Спасенков Б.А. Судебная психология и судебная психиатрия: Общая часть. Архангельск. 2002.

101. Спасович В. Учебник Уголовного права. Том I. (Выпуск первый). СПб. 1863. 442 с.

102. Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М.: Юридическая литература, 1974. 208с.

103. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции: часть общая. Т.1 М: Наука, 1994.380 с.

104. Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М.: изд. НКЮ ССР, 1941. 158с.

105. Трайнин А.Н. Состав преступлений по Советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1951. 388 с.

106. Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 173 с.

107. Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. /Под ред. Келиной С.Г. Кудрявцева В.Н. М.: Наука, 1987. 276 с.

108. Уголовное право. Часть общая. /Под ред. Загородникова Н.И., Бородина С.В, Кириченко В.Ф. М.: Юридическая литература. 1966.

109. Уголовное право. Общая часть. М.: изд. НЮО СССР, 1938.

110. Уголовное право. Особенная часть. М.: Новый юрист, 1998

111. Уголовное право России: Общая часть. /Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. СПб. 2006. 1064 с.

112. Угрехилидзе М.Г. Проблема неосторожной вины в уголовном праве. Тбилиси. 1976.

113. Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М.: Госюриздат, 1950. 319 с.

114. Фейербах П. А. Уголовное право. СПб.: Медицинская типография, 1810.486 с.

115. Филановский И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступлению. Л.: изд. ЛГУ, 1970. 171 с.

116. Шаргородский М.Д. Вопросы общей части уголовного права. Л.: изд. ЛГУ, 1955.

117. Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. М.: ВЮЗИ, 1958.7 8. Энциклопедия уголовного права. Т.6. Соучастие в преступлении. СПб.: Издание проф. Малинина, 2007. 562 с.

118. Энциклопедия уголовного права. Т.9. Назначение наказания. СПб.: Издание проф. Малинина, 2008. 912 с.1.. Статьи, тезисы

119. Арутюнов В. Соучастие создает особые основания уголовной ответственности соучастников //Адвокатская практика. № 5. 2002.

120. Балашов С.К. К вопросу о видах и формах вины //Российский судья. 2007. № 1

121. Баштовая А.Н. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних//Юрист-Правовед. 2008. №3.

122. Безбродов Д. Общая характеристика вины соучастников преступления //Уголовное право. 2004. № 2.

123. Безбородое Д.А. Ответственность соучастников за преступления с двумя формами вины //Закон и право. 2004. №11.

124. Борзенков Г. Как применять ч.4 ст. 111 УК РФ //Уголовное право. 2009. №5.

125. Бутман Ж. Особенности квалификации неоконченного преступления и привлечения к ответственности за приготовление и покушение //Государство и право на рубеже XX-XXI веков. Актуальные проблемы современности. Йошкар-Ола. 2001.

126. Волошин В.М. Некоторые проблемы дифференциации уголовного наказания несовершеннолетних //Российский судья. 2008. №2.

127. Волошин В.М. Основы уголовно-правовой политики России в отношении несовершеннолетних правонарушителей //Российский юридический журнал. 2008. №3.

128. Ю.Ворошилин Е.В. Вопросы вины в проектах нового уголовного законодательства союза ССР и союзных республик //Вестник МГУ. Сер. 11. 1988. №5.

129. П.Галкин В. А. Особенности назначения наказания несовершеннолетним, совершившим насильственные тяжкие и особо тяжкие преступления //Российский судья. 2008 №6.

130. Галкин В.А. Проблемы назначения наказания несовершеннолетним //Следователь. 2008. №6.

131. З.Гринберг М.С. Соучастие в неосторожных преступлениях //Советское государство и право. 1990. № 8.

132. Григорьев. С точки зрения практики //Советская юстиция. 1980. №22.

133. Дагель П.С. Проблема "бессознательного" и некоторые вопросы вины в уголовном праве //Ученые записки (юридические науки) ТЛА. Влад-к.1968.

134. Дагель П.С. Проблемы вины в советском уголовном праве //Ученые записки Дальневосточного государственного Университета. Вып. 21. 1968.

135. Кириченко В. Смешанные формы вины //Советская юстиция. 1966. № 19.

136. Коновальчук М.В. Понятие принципа справедливости в уголовном праве и при назначении наказания по УК РФ //Вестник Саратовской государственной академии права. 2007. №3.

137. Кошаева Т.О. Уголовная ответственность за вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или судебного акта //Журнал российского права. 2007 №3

138. Кригер Г.А. Еще раз о смешанной форме вины //Советская юстиция. 1967. № 3.

139. Кригер Г. Определение формы вины //Советская юстиция. 1979.

140. Лопашенко Н. Квалификация неоконченной деятельности и соучастия в экологических преступлениях // Законность. 2007. №10. С. 10

141. Лукьянов В. Исключить из УК статью об ответственности за преступления с двумя формами вины //Российская юстиция. 2002. №3.

142. Лукьянов В. Форма вины в дорожно-транспортных правонарушениях //Российская юстиция. 2002. №12.

143. Мацнев Н.И., Шарапов Р.Д. Основы квалификации сложных насильственных преступлений по совокупности уголовно-правовых норм и при их конкуренции //Правоведение. 2005. №4.

144. Миньковский Г.М., Ревин В.П. Документы ООН и проблемы совершенствования республиканского законодательства по борьбе с преступностью несовершеннолетних //в кн.: Проблемы действия права в новых исторических условиях. М., Академия МВД РФ. 1993.

145. Нерсесян В. О концепции вины в уголовном праве /Криминологические и уголовно-правовые идеи борьбы с преступностью М. 1996.

146. Нерсесян В. Уголовная ответственность сопричинителей вреда по неосторожности//Российская юстиция. 1999. № 10.

147. Нерсесян В.А. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины // Право и политика. 2001. № 8.

148. Нерсесян В.А. Неосторожная вина: проблемы и решения //Уголовное право: стратегия развития в XXI веке М. 2004.

149. Осипов В. О преступлении с двумя формами вины /Законность. 2001. №5.

150. Прохоров B.C. К вопросу о субъективной стороне соучастия //Вестник ЛГУ. 1962. №11.

151. Пудовочкин Ю.Е. Содержание субъективной стороны в преступлениях с двойной формой вины //Журнал российского права. 2000. № 4.

152. Радачинский С. Юридическая природа провокации преступления // Уголовное право. 2008. №1.

153. Рарог А.И., Нерсесян В. Неосторожное сопричинение и его уголовно-правовое значение//Законодательство. 1999. № 12.

154. Санталов А.И. О единстве психологического и социально-правового аспектах понятия вины //Тезисы докладов и сообщений на межвузовской конференции по теоретическим и методологическим проблемам правовой науки. Кишинев. 1965.

155. Седина A.B. Критерии установления минимального возраста уголовной ответственности //Совершенствование законодательство и правоприменения на современном этапе. Минск. 2001.

156. Сухарев Е., Куликов А. Соучастие в преступлениях с двойной формой вины //Советская юстиция. 1991. № 20.

157. Тайбаков А. Сопричастность при неосторожной форме вины //Законность. 2000. № 6.

158. Ткаченко В.И. Преступления с двойной формой вины //Законодательство. 1998. № 5.

159. Тхайшаов 3. Проблемы соответствия санкций предписаниям общей части УК РФ //Уголовное право. 2008. №3.

160. Ткаченко В.И. Парные нормы //Уголовное право. 2000. № 2.

161. Фролов Е., Свинкин А. Двойная форма вины //Советская юстиция. 1969. № 7.

162. Ширяев В.А. Двойная форма вины: за и против //Следователь. 1998. № 7.а. Диссертации и авторефераты диссертаций

163. Векленко C.B. Виновное вменение в уголовном праве: Автореф. дисс. . д-ра. юрид. наук. М. 2003.

164. Волошин В.М. Уголовно-правовая политика России в отношении несовершеннолетних правонарушителей и роль ответственности в ее реализации. Автореф. дисс. . доктора юрид. наук Екатеринбург. 2008.

165. Горбуза А.Д. Смешанная форма вины по советскому уголовному праву. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М. 1972.

166. Кольцов М.И. Особенности наказания несовершеннолетних: на примере практики судов Тамбовской области. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Тамбов. 2007.

167. Куликов A.B. Двойная форма вины: понятие, виды, конструкция составов: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук Свердловск. 1990.

168. Латыпова Э.Ю. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины, по уголовному праву России и зарубежных стран: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Самара. 2009.

169. Малков В.П. Множественность преступлений по советскому уголовному праву: Автореф. дисс. . доктора юрид. наук. Казань. 1974.

170. Петухов Р.Б. Множественность преступлений по Уголовному кодексу РФ: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук М. 1999.

171. Сорочкин P.A. Уголовная ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М. 2008.

172. Харитонова И.Р. Неосторожное сопричинение в советском уголовном праве: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Свердловск. 1985.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Введение …………………………………………………………………………………………3

1. Общая характеристика вины в уголовном праве …………………………………………..4

1.1 Уголовно-правовое значение вины ………………………………………………………..4

1.2 Понятие формы вины в уголовном праве …………………………………………………9

2. Характеристика смешанной формы вины …………………………………………………13

2.1 Понятие и значение смешанной формы вины …………………………………………...13

2.2 Преступления со смешанной формой вины ……….……………………………………..15

Заключение ……………………………………………………………………………………..17

Список литературы …………………………………………………………………………….18

Введение

Вина как центральный институт уголовного права требует детального и глубокого изучения. Постижению сущности вины и выявлению ее содержания, юридической природы способствует правотворческий и научный опыт прошлых лет.

Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления и проблемы, связанные с признаками того или иного вида и формы вины, занимают одно из ведущих мест в уголовном праве

Каждое противоправное деяние, содержащее признаки состава конкретного преступления, имеет определенную форму вину, будь-то умысел или неосторожность. В то же время Уголовный кодекс содержит такие виды преступлений, которые имеет сложный состав, включающие несколько последствий. И соответственно психическое отношение лица к данным последствиям бывает различным. Зачастую очень сложно разграничить и доказать умысел обвиняемого к наступившим последствиям. Естественно сомнений не вызывает вопрос о том, что лицо могло и должно было такие последствия предвидеть.

Таким образом, уголовным законодательством предусмотрено наличие составов преступлений с двойной или смешанной формой вины. Именно на данной форме вины мы сделаем акцент в контрольной работе.

И так, цель моей работы рассмотреть смешанную форму вины в уголовном праве.

1. Общая характеристика вины в уголовном праве

1.1 Уголовно-правовое значение вины

Уголовное право нашей страны всегда основывалось на принципе субъективного вменения, который в действующем УК РФ приобрел статус законодательного . Его сущность заключается в том, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина, и что запрещается объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда (ст. 5 УК РФ).

Вина является основным юридическим признаком, характеризующим психологическое содержание любого правонарушения. Поэтому она имеет общетеоретическое значение и исследуется представителями различных отраслей юридической науки. Как верно было отмечено еще в прошлом столетии, «учение о виновности и его большая или меньшая глубина есть как бы барометр уголовного права. Оно - лучший показатель его культурного уровня» .

Вина в соответствии с психологическим ее пониманием, господствующим в отечественной науке, - это психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и к его общественно опасным последствиям. Основными категориями, характеризующими вину, являются содержание, форма, сущность, степень и объем. Центральное место среди них занимает содержание вины .

«Вина» - понятие юридическое, поэтому не следует чрезмерно психологизировать ее, стремясь, во что бы то ни стало наполнить термины, с помощью которых закон определяет умысел и неосторожность, тем смыслом, который вкладывает в них психология, а тем более дополнить характеристику форм вины психологическими терминами, не используемыми законодателем . В то же время не менее вредными могут стать попытки излишней «юридизации» вины, стремление выхолостить ее психологическое содержание. Вопреки устоявшимся в науке представлениям о содержании вины некоторые ученые предпринимают неосновательные попытки сузить психологическое содержание вины за счет исключения из него одного из двух элементов.

Так, Б. Хорнабуджели высказал мнение о том, что умысел означает лишь предвидение неизбежности или вероятности наступления общественно опасных последствий, а наличие желания или сознательного допущения таких последствий вообще не относится к характеристике этой формы вины .

Аналогичную позицию занимает и Н. Г. Иванов, который не видит в желании как элементе умысла самостоятельного значения и предлагает определять умысел только с помощью признака осознания общественно опасного и противоправного характера совершаемого деяния.

С подобными попытками нельзя согласиться, поскольку они не только не соответствуют закону, но и не учитывают положений психологической науки, в соответствии с которыми «уголовно-правовое понятие вины не сводится к характеристике мыслительных процессов - оно включает и волевой компонент, это умышленный или неосторожный поступок, запрещенный законом» .

Предметное содержание обоих элементов вины, т.е. совокупность юридически значимых фактических обстоятельств, психическое отношение к которым образует содержание вины, определяется конструкцией состава конкретного преступления. При совершении преступлений сознанием лица охватываются самые разнообразные обстоятельства. Так, грабитель осознает, в какое время суток совершается преступление, предвидит затруднения, с реализацией награбленного, понимает вероятность своего разоблачения и привлечения к уголовной ответственности и т.д. Однако все эти обстоятельства не характеризуют юридическую сущность грабежа, поэтому их осознание не входит в содержание вины. Предметом сознания как элемента вины в уголовном праве являются только те объективные факторы, которые определяют юридическую характеристику данного вида преступлений, т.е. входят в число признаков состава этого преступления. Применительно к грабежу такими объективными факторами выступают: во-первых, то обстоятельство, что похищаемое имущество является для виновного чужим; во-вторых, открытый способ его похищения; в-третьих, имущественный ущерб, причиняемый собственнику. Если же говорить о разбое, то третье из названных обстоятельств находится за пределами состава этого преступления, поэтому и интеллектуальное отношение к нему не входит в содержание вины при разбое. Законодатель обычно не раскрывает предметное содержание вины, оставляя этот вопрос на решение теории уголовного права и судебной практики.

Итак, содержание интеллектуального элемента вины зависит от способа законодательного описания преступления. В него входит осознание характера объекта, фактического содержания социального значения совершаемого действия или бездействия. При совершении преступлений с материальным составом в интеллектуальный элемент вины входит также предвидение (либо возможность предвидения) общественно опасных последствий. Если законодатель вводит в число признаков состава преступления какой-либо дополнительный признак, характеризующий место, время, способ, обстановку и т.п., то осознание этих дополнительных признаков общественно опасного деяния также входит в содержание интеллектуального элемента вины. Волевая сторона психического отношения лица к совершаемому им общественно опасному деянию образует волевой элемент вины предметное содержание, которого также определяется конструкцией состава преступления.

Предметом волевого отношения субъекта является практически тот же круг фактических обстоятельств, которые составляют предмет интеллектуального отношения.

Иными словами, это обстоятельства, определяющие юридическую сущность деяния и в своей совокупности образующие состав данного преступления. Однако при этом необходимо выделить волевое отношение к главному объективному признаку состава преступления, в котором воплощается общественная опасность данного деяния. Отношение к этому признаку служит определяющим критерием при установлении формы вины.

Вина лица всегда материализуется в совершении определенных общественно опасных действий (или в бездействии). Поэтому объективные признаки преступления выступают в единстве с его субъективными признаками. Вместе с тем «вину как психологическую категорию не следует отождествлять с виновностью». Доказать виновность лица означает установить в его действиях (бездействии) наличие обязательного признака конкретного состава преступления. Поэтому определение субъективной стороны преступления является завершающим моментом установления состава преступления в действиях лица и, следовательно, в решении вопроса о его виновности. Специфическая особенность субъективной стороны преступления состоит в том, что она не только предшествует исполнению преступления, формируясь в виде мотива, умысла, плана преступного поведения, но и «сопровождает» его от начала и до самого конца преступного деяния, представляя собой своеобразный самоконтроль за совершаемыми действиями.

В.И. Даль обосновывал, что «понятие вины вообще адекватно понятию любого недозволенного, предосудительного поступка», что вина в уголовном праве сложилась как оценочное понятие, стоящее между преступлением и ответственностью. Оно является их связующим звеном: субъект несет уголовную ответственность не непосредственно за совершение преступления, а за вину, заключающуюся в совершении преступления.

Заслуживает внимания позиция В.И. Ткаченко, согласно которой «определить вину можно было бы как психическое отношение лица к объективным признакам совершаемого им преступления».

Более четкое определение вины приводит А.И. Рарог: «Вина есть психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому им общественно опасному деянию, в котором проявляется антисоциальная, асоциальная либо недостаточно выраженная социальная установка этого лица относительно важнейших социальных ценностей». Установление вины лица позволяет выяснить причины выбора субъектом преступного варианта поведения, способа совершения действий и использования внешних условий их совершения, т.е. определить степень субъективного контроля преступного поведения. При этом следует избегать «избыточности попыток обогатить определение законодателем умысла или неосторожности с использованием психической терминологии» .

С точки зрения психологической теории, вина представляется психологическим процессом, который протекает в сознании лица, совершающего преступление, и совпадает с основными психологическими компонентами. Вместе с тем психическая деятельность образует субъективную сторону преступления. В связи с этим ряд криминалистов отождествляют вину и субъективную сторону преступления. Сторонники иной позиции признают вину одной из составляющих субъективной стороны . Вина, с точки зрения психологического подхода, есть психическое отношение в форме умысла и неосторожности. Однако одни включают мотив, цель и эмоции в психическое отношение, а другие рассматривают последнее как самостоятельный компонент. Здесь термин «вина» используется в смысле психического отношения. В приведенных определениях вызывает сомнение правомерность характеристики отношения к социальным ценностям во всех случаях как отрицательного. В литературе уже обращалось внимание на неприменимость такой характеристики к большинству неосторожных преступлений . Одним из основных показателей, характеризующих вину, является ее степень. Так же как и понятие сущности вины, понятие степени вины в уголовном законодательстве отсутствует и в настоящее время носит теоретический характер. Тем не менее, теоретическая разработка степени вины имеет определенное практическое значение, тем более что судебная практика применяет это понятие достаточно широко. Для дальнейшего внедрения этого показателя вины в судебную практику его необходимо максимально конкретизировать и разработать определенные показатели объективного характера. Некоторые исследователи вины разницу в ее степени усматривали в различиях между умыслом и неосторожностью и тем самым неосновательно смешивали качественную и количественную характеристики вины. Другие ученые под степенью вины подразумевали определенный уровень интенсивности интеллектуальных и волевых процессов, составляющих в своей совокупности содержание вины , т.е. считали степень вины чисто психологической категорией, лишенной социально-этической нагрузки. Было высказано и мнение о том, что «вопрос о степенях вины лежит за рамками признания наличия умысла или неосторожности. Он разрешается не только в зависимости от наличия этих признаков, а в зависимости от всех обстоятельств дела, объективных и субъективных, т.е. зависимости от степени вины как основания уголовной ответственности». Искусственно разрывая юридическую и социальную сущность вины, сторонники этой точки зрения относят юридическую сущность к умыслу и неосторожности, а социальную - к общественно опасному деянию в целом. Влияние вины на ее степень неоспоримо и первоначально. В умышленном преступлении виновный, сознательно посягая на социальные ценности, определенно проявляет свое отрицательное к ним отношение, а при неосторожном преступлении такая определенность отсутствует.

Следовательно, ценностные ориентации субъекта при умысле более деформированы, чем при неосторожности. Сложнее соизмерить соотносительную тяжесть видов умысла и видов неосторожности. Если сравнивать прямой и косвенный умыслы при одинаковых прочих условиях, то прямой умысел всегда опаснее косвенного.

Так, человек, желающий причинить смерть многим людям, опаснее человека, открывшего беспорядочную стрельбу по толпе без желания убить кого-то конкретно, а лицо, сознательно допускающее смерть больного в поджигаемом доме, менее опасно, чем поджигатель, стремящийся причинить смерть тому же больному.

Не случайно на первое место среди субъективных признаков умышленного убийства был поставлен вид умысла как фактор, влияющий на опасность преступления.

При легкомыслии виновному приходится преодолевать контрмотивы, удерживающие его от неразумного поступка, и он не только не воздерживается от совершения действий, чреватых общественно опасными последствиями, но даже не дает себе труда тщательно оценить: все детали сложившейся обстановки и ее возможные социальные последствия.

Такое отношение к деянию, безусловно, опаснее небрежности, при которой виновный совершает опрометчивый поступок только потому, что не предвидит возможных вредных последствий. Помимо форм и видов вины на ее степень влияют особенности содержания интеллектуального и волевого процессов, происходящих в психике виновного.

Объем и определенность сознания, характер предвидения, преднамеренность, настойчивость в достижении цели могут существенно повлиять на степень вины при умысле. Степень легкомыслия в оценке обстановки, степень самонадеянности при построении расчета избежать наступления общественно опасных последствий, характер обязанности предвидеть и причины не предвидения вредных последствий могут повысить или снизить степень неосторожной вины .

Таким образом, степень вины - это оценочная категория, содержащая психологическую и социальную характеристику вины с ее количественной стороны и выражающая меру отрицательного, пренебрежительного или недостаточно внимательного отношения лица, виновного в совершении преступления, к основным социальным ценностям. Степень вины конкретного лица в совершении определенного преступления является непосредственным выражением меры искажения ценностных ориентаций виновного. Поэтому она находится в прямой зависимости с величиной уголовно-правового принуждения, необходимого для устранения дефектов в социальных ориентациях правонарушителя, с характером и размером назначаемого ему наказания. Обобщая все изложенное, можно дать следующее определение вины: «Вина есть психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому им общественно опасному деянию, в котором проявляется антисоциальная, асоциальная либо недостаточно выраженная социальная установка этого лица относительно важнейших социальных ценностей».

1.2 Понятие формы вины в уголовном праве

Применительно к вине форма традиционно определяется соотношением психических элементов (сознания и воли), образующих содержание вины, конкретным наполнением этих элементов. Форма вины указывает на способ интеллектуального и волевого взаимодействия субъекта с объективными обстоятельствами, составляющими юридическую характеристику деяния . В связи с этим нельзя недооценивать юридическое значение формы вины, которое является весьма многообразным. Во-первых, форма вины выступает субъективной границей, отделяющей преступное поведение от непреступного. Во-вторых, форма вины способна влиять на квалификацию преступления. Она позволяет принимать правильные решения в случаях конкуренции составов с одинаковыми признаками объективной стороны. В-третьих, форма вины является основанием дифференциации уголовной ответственности и наказания, а также способна влиять на определение режимов отбывания наказания, сроки условно-досрочного освобождения от его дальнейшего отбывания (ст. 79 УК), признание рецидива опасным или особо опасным (ст. 18 УК). Кроме того, форма вины в соответствии со ст. 15 УК выступает одним из критериев деления преступлений на различные категории.

Наука уголовного права занимается вопросами вины уже несколько столетий. К настоящему времени сформировался определенный стереотип восприятия ее форм, согласно которому вину лица в совершении преступления следует подразделять на умышленную и неосторожную. Сами термины «dolus» (умысел) и «culpa» (неосторожность) имеют иностранное происхождение и были введены в оборот еще римским правом , но настолько гармонично вошли в нормативную и бытовую лексику россиян, что необходимость их закрепления в уголовном законодательстве в качестве самостоятельных форм вины практически не вызывает сомнений. Сомнения и соответствующие трудности в восприятии вызывают, с одной стороны, то интеллектуально-волевое содержание, которым наполнены данные формы, с другой — критерии их разграничения.

Действующее уголовное законодательство устанавливает две формы вины: умысел и неосторожность. Согласно ст. 25 УК преступление признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления либо сознательно допускало наступление этих последствий, либо относилось к ним безразлично. Преступлением, совершенным по неосторожности, в соответствии со ст. 26 УК, признается деяние, при котором лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть. Данные законодательные формулировки, к сожалению, не позволяют провести четкую границу между формами вины, что, соответственно, вызывает у правоприменителей определенные трудности. Особенно сложно на практике разграничить косвенный умысел и преступное легкомыслие, так как в них присутствуют сходные элементы интеллектуально-волевого содержания вины.

Вина всегда представляет собой единство формы и содержания. В отечественной теории «совершенно основательно подчеркивается это единство, поскольку содержание вины немыслимо вне определенной формы, а в свою очередь форма не имеет никакой цены, если она не есть форма содержания» .

Мною выше обозначено собственное видение содержания вины, а потому считаю возможным предложить и свое видение форм вины и критериев их разграничения.

Первой и основной формой вины, на мой взгляд, выступает сознательно-волевая или умышленная вина, содержание которой составляют сознательные и волевые элементы. В зависимости от соотношения этих цементов можно данную форму вины разделить натри вида: прямой умысел, косвенный умысел и легкомыслие.

1. Содержание прямого умысла должно включать: 1) осознание общественной значимости (конфликтности с чьим-либо интересом) совершаемого действия (бездействия); 2) предвидение возможности причинения какого-либо вреда; 3) желание причинить этот вред. Данную разновидность умышленной вины можно с уверенностью назвать наиболее опасной для правопорядка, что должно, по моему мнению, получить соответствующее отражение при определении меры ответственности виновного лица и характера применяемых к нему тягот и лишений.

2. Содержание косвенного умысла должно включать: 1) осознание общественной значимости совершаемого действия (бездействия); 2) предвидение возможности причинения какого-либо вреда; 3) нежелание, но сознательное допущение данного вреда либо безразличное к нему отношение. Этот вид умышленной вины также характеризуется твердым сознанием и твердой волей, однако по сравнению с прямым умыслом является менее опасным для общества.

3. Содержание легкомыслия должно включать: 1) осознание общественной значимости совершаемого действия (бездействия); 2) предвидение возможности причинения какого-либо вреда; 3) стремление предотвратить причинение вреда. В отличие от предыдущих легкомыслие характеризуется твердым сознанием, но безупречной (непреступной) волей, что обязательно должно быть учтено при определении меры ответственности виновного лица.

Второй формой вины видится вина презюмируемая или неосторожная, которая отличается от умышленной вины отсутствием у лица, совершающего преступление, с точки зрения общества и государства реального сознательно-волевого отношения к совершаемому, и наличием презюмируемой обязанности вести себя в определенных (специально обозначенных в статьях Особенной части УК) ситуациях соответствующим образом. Именно эта обязанность вести себя должным образом и составляет содержание неосторожной вины, и соответственно нарушение данной обязанности влечет возможность упрека и привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

В заключение отмечу следующее. Проведенный анализ сущности, содержания и форм вины как социально-правового явления позволяет сформулировать ее уголовно-правовое понятие: вина — это сознательно-волевое или презюмируемое государством твердое отношение лица к совершаемому им деянию. Данное определение не только отражает сущностную основу вины в виде упрека, но и охватывает различные формы вины, наполненные соответствующим содержанием. Более того, это определение призвано стать действенным механизмом реализации закрепленного в законе принципа виновного вменения.

2. Характеристика смешанной формы вины

2.1 Понятие и значение смешанной формы вины

Согласно ст. 23 УК вина может быть выражена только в форме умысла или неосторожности При этом одни преступления могут быть только умышленными (кража - ст. 185), вторые - только неосторожными (служебная небрежность - ст. 367), третьи - как умышленными, так и неосторожными (убийств-статьи 115, 119) .

Тем не менее, наука криминального права на основании анализа некоторых статей Особой части УК разработала понятие смешанной формы вины (иногда ее называют сложной, или двойной, формой вины).

Смешанная форма вины представляет собой разное психическое отношение лица в форме умысла и неосторожности к разным объективным признакам одного и того же преступления.

При смешанной форме вины относительно одних признаков состава преступления имеет место умысел (прямой или косвенный), относительно других - неосторожность (преступная самоуверенность или преступная небрежность).

Вопрос о смешанной форме вины возникает в тех составах преступления, в которых объективная сторона по своему характеру есть сложной. Поскольку содержание вины определяется психическим отношением лица не только к объекту, а и к объективной стороне конкретного преступления, то вина должна отображать сложный характер объективных признаков конкретного состава преступления .

Можно выделить две группы преступлений со смешанной формой вины. Первая - это преступления, в которых действие, которые представляет собой нарушение каких-нибудь правил безопасности, само по себе, в отрыве от следствий административным или дисциплинарным правонарушением, и только наступление общественно опасных следствий, причинно связанных с действием, делает все содеянное преступлением. К таким преступлениям принадлежат, например:

Нарушение требований законодательства об охране труда, если оно послужило причиной гибели людей или другие тяжелые следствия (ч. 2 ст. 271);

Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, если такие действия послужили причиной смерти пострадавшего или причинили тяжелое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286);

Нарушение действующих на транспорте правил, если это послужило причиной гибели людей или другие тяжелые следствия (ст. 291);

Незаконная перевозка на воздушном судне взрывных или легковоспламеняющихся веществ, которое послужило причиной гибели людей или другие тяжелые следствия (ч. 2 ст. 269), и др .

В этих преступлениях нарушения правил может быть как умышленным, так и неосторожным, но отношение к следствиям выражается только в неосторожности: преступной самоуверенности или преступной небрежности. Поэтому, когда виновный поднимает правила преднамеренно, и имеет место смешанная форма вины: относительно действия - умысел, а относительно следствий - неосторожность.

Во второй группе преступлений сложность объективной стороны заключается в том, что предусмотренное законом умышленное действие скрывает два разных следствий: первый (ближайший) является обязательным признаком объективной стороны, второй (отдаленный) - квалифицирующим признаком. В этих преступлениях согласно закону относительно действия и относительно первого, обязательного следствия субъективная сторона выражается в умысле (прямому или косвенному), а относительно второго (квалифицированного) следствия - только в неосторожности (преступной самоуверенности или преступной небрежности). К таким преступлениям принадлежат, например, умышленное уничтожение или повреждение имущества, которое послужило причиной гибели людей или другие тяжелые следствия.

Так, если проанализировать субъективную сторону умышленного тяжелого телесного повреждения, которое послужило причиной смерти пострадавшего, то относительно действия (например, удара ножом) и причинение тяжелого телесного повреждения у виновного может быть только умысел (прямой или косвенный), а относительно второго следствия - смерти пострадавшего - лишь неосторожность (преступная самоуверенность или преступная небрежность).

При наличии смешанной формы вины следует решить вопрос о том, каким в целом является преступление, содеянное виновным, - умышленным или неосторожным. Это имеет важное практическое значение. Например, согласно статей 14 и 15 УК только в умышленных преступлениях возможные приготовления и покушение; согласно ст. 26 обязательным признаком соучастия является умышленное участие в умышленных преступлениях . Под рецидивом как наиболее опасным видом множественности понимается совершение нового умышленного преступления лицом, которое имеет судимость за умышленное преступление. Поэтому при смешанной форме вины необходимо определить, к каким преступлениям - умышленным или неосторожным - следует отнести содеянное преступление. Решение этого вопроса зависит от того, какой объективный признак конкретного состава преступления есть важнейшей для признания действия преступлением и оценки степени его общественной опасности.

В первой группе преступлений со смешанной формой вины, в которых действие само по себе не является преступлением, а становится им только при условии, что оно послужило причиной тяжелые следствий, решающее значение имеет неосторожное отношение к этим следствиям. Именно оно и определяет отнесение этих преступлений в целом к неосторожным.

Во второй группе преступлений, где относительно действия и ближайшего (обязательного) следствия предполагается умысел (прямой или косвенный), а относительно отдаленного - неосторожность, преступление в целом признается умышленным, так как именно умышленное отношение к действию и ближайшего следствия определяет направленность преступления, его общественную опасность.

Значение смешанной формы вины заключается в том, что она дает возможность: 1) конкретизировать степень общественной опасности преступления; 2) определить правильную квалификацию; 3) отмежевать близкие за объективными признаками составы преступлений. Так, причинение тяжелых телесных повреждений, вследствие которых настала смерть, будет квалифицироваться как умышленное убийство (ст. 115), если относительно телесного повреждения и смерти был умысел; если же и относительно телесного повреждения, и смерти была неосторожность, то лицо будет отвечать за неосторожное убийство (ст. 119). Лишь при наличии умысла относительно тяжелых телесных повреждений, а относительно смерти - неосторожности будет иметь место состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 121 - умышленные тяжелые телесные повреждения, которые послужили причиной смерти.

2.2 Преступления со смешанной формой вины

Законодательство устанавливает уголовную ответственность за преступления совершенные со смешанной формой вины – по отношению к совершенному деянию и по отношению к наступившим в результате этого деяния общественно опасным последствиям. Если в результате умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращения, или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом такое преступление признается совершенным умышленно .

Рассматривая преступления со смешанной формой вины, можно сделать следующие выводы:

Они характеризуются сочетанием двух различных форм вины, т.е. умысла и неосторожности (сочетание прямого умысла с косвенным или легкомыслия с небрежностью не образует двух форм вины);

Эти формы вины устанавливаются по отношению к различным юридически значимым признакам общественно опасного деяния;

В преступлениях с двумя формами вины неосторожным может быть отношение только к квалифицирующим последствиям, а значит, две формы вины могут существовать только в квалифицированных составах преступлений;

Преступления с двумя формами вины в целом, как это указано в законе, относятся к умышленным, что определяется умышленной формой вины в основном составе преступления.

В ч. 1 ст. 28 УК закреплена такая разновидность невиновного причинения вреда, которая в теории уголовного права именуется субъективным случаем, или казусом.

Согласно ст. 28 ч. 1 УК РФ деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественно опасности своих действий (бездействий) либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было и не могло их предвидеть .

А ч. 2 ст. 28 УК РФ предусматривает другой вид невиновного причинение вреда. В соответствии с данной правовой нормой, деяние признается совершенным невиновно и тогда, когда лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло их предотвратить в силу несоответствия своих психологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.

Под субъективной ошибкой в уголовном праве понимается заблуждение лица относительно фактических обстоятельств, определяющих характер и степень общественной опасности совершаемого деяния, либо относительно юридической характеристики деяния.

Заключение

В заключение хотелось бы подвести итог.

Основными критериями, характеризующими вину, являются ее содержание и форма. Вина как уголовно-правовое понятие - это психическое отношение, проявленное в конкретном преступлении. Основными элементами вины являются сознание и воля, поэтому они в свою очередь составляют содержание вины.

По общему правилу вина может быть выражена в форме умысла и неосторожности. Уголовный кодекс предусматривает ответственность, как за умышленные, так и за неосторожные формы вины.

При прямом умысле виновный осознает общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления.

При косвенном умысле виновный осознает общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность наступления общественно опасных последствий, не желает, но сознательно допускает эти последствия либо относится к ним безразлично.

Помимо прямого и косвенного умысла, являющихся разновидностью одной и той же формы вины, по моменту возникновения преступного намерения различаются заранее обдуманный и внезапно возникший умысел. В зависимости от степени определенности умысел может быть определенным (конкретизированным) и неопределенным (не конкретизированным). В отдельных случаях виновный сознает, что причиняет здоровью вред определенной тяжести, т.е. представляет, какой именно вред он причиняет, конкретизирует его. В других случаях нет конкретного представления о последствиях действий, направленных на причинение вреда здоровью

Но в тоже время уголовным законодательством предусмотрена и смешанная форма вины, когда у лица возникает различное психическое отношение к объективным элементам состава преступления, как в форме умысла, так и неосторожности. При такой форме вины может одновременно возникнуть прямой или косвенный умысел, и неосторожность.

Следует отметить, что двойная форма вины возникает только в сложных составах преступления. Это связано, прежде всего, с психическим отношением лица, как к объекту преступления, так и его объективным признакам.

Наличие в Уголовном кодексе статей о преступлениях с двумя формами вины имеет значение для правильной квалификации общественно опасных деяний, поскольку позволяет разграничивать умышленные и неосторожные преступления и не допускать объективного вменения.

Список литературы

  1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
  2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.11.2014) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
  3. Бикеев И. Актуальные проблемы учения о субъективной стороне преступления. // Уголовное право. 2010, №3
  4. Игнатов А.Н. Уголовное право России. В 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для вузов. – М., 2009;


Понравилась статья? Поделитесь ей
Наверх