Известные истории простых изобретений получивших патенты. Первый патент. Действия перед подачей патентной заявки

Я обещал рассказать о том, как я получил патент на полезную модель, а также о его бесполезности в случае нарушения патентных прав. Теперь, хоть и с большим опозданием, но все же выполню свое обещание. Сразу замечу, что я не юрист и не патентовед, поэтому статья может содержать неточные формулировки и наивные представления, но, очень надеюсь, не фактические ошибки.

Основная мысль заключается в следующем. По идее, любой патент должен иметь две функции - разрешительную и запретительную. Во-первых, патент разрешает его обладателю что-нибудь делать, например, производить и продавать запатентованный товар. И во-вторых (и это главное), патент запрещает неопределенному кругу лиц какие-то действия, связанные с объектом патентования. Т.е., обладая патентом, лицо может запретить другому лицу производить, продавать, хранить, использовать и т.д. товар, в котором используется этот патент.

В России, к сожалению, главная - запретительная функция патента была полностью уничтожена. Поэтому защищать объекты интеллектуальной собственности в России фактически не имеет смысла.

Начать следует с того, что любой патент, будь то патент на полезную модель или патент на изобретение, имеет прототип. Предполагается, что изобретатель не разработал свою идею с полного нуля, а взял за основу что-то известное, прототип, и этот прототип как-то улучшил. И это улучшение позволило получить какое-то новое и обязательно полезное свойство. Улучшение не должно быть просто дополнением, если это дополнение не несет качественно новых полезных свойств.

Например, есть у нас швабра...

Например, есть у нас швабра. Берем свисток и изолентой приматываем к швабре. Получился новый объект - швабра со свистком. Можно мыть, и можно свистеть. Здорово! Можно ли это запатентовать как полезную модель? Скорее всего, нет. Так как функционально эта штуковина может мыть, как и швабра, и может свистеть, как и свисток. Получилась сумма функций, которые и так были у исходных объектов.

А теперь берем швабру и приматываем к ней фонарик. И получаем новую функцию - возможность мыть в темных углах. Этой функции не было отдельно ни у фонарика, ни у швабры. Такое новое устройство уже можно попробовать запатентовать как полезную модель.


Что взять за прототип? В случае полезной модели в качестве прототипа может выступать другая полезная модель, или изобретение, или вообще какая-нибудь известная конструкция, предмет, способ или метод. В практическом плане поиск прототипа нужно начинать отсюда: заходим http://www1.fips.ru , далее “Информационные ресурсы”, “Открытые реестры”, “Реестр полезных моделей” (например). Далее ставим параметр “Индекс МПК” и вводим этот самый индекс. Индекс предварительно узнаем по классификатору . В моем случае это будет A47D9/02. В результате всех этих действий мы получим список полезных моделей данного индекса. Например, мой патент имеет номер 112007. Далее читаем все патенты из списка и выбираем что-нибудь подходящее в качестве прототипа. Конечно, источники выбора прототипа не ограничиваются этим списком. Можно, например, поискать и в международных патентах на полезные модели и изобретения.

Выбрав прототип, следует придумать патентную формулу. Это ключевой компонент любого патента. Именно патентная формула имеет юридическое значение, именно формулой определяются границы патентной охраны. Составление формулы - целое искусство, в нем есть много нюансов и неочевидных моментов. В формуле полезной модели или изобретения сформулированы все существенные признаки полезной модели или изобретения. В свою очередь, признак - этакая единица смысла, кирпичик, из которых складывается патентная формула.

Из Википедии:

Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что…. Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.

Пример патентной формулы (в данном случае патента на полезную модель 112007):
1. Устройство для качания кровати, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией, расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой, подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления, и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом, отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

2. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что металлическая пластина выполнена из металла с остаточной намагниченностью.

3. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что блок управления выполнен на основе микроконтроллера.

4. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено пультом дистанционного управления.


Давайте более подробно разберемся, что в этой формуле что. Итак:

Сначала идет независимая часть формулы.

Устройство для качания кровати,

Объект патентования, объект правовой защиты. Далее перечисляются ограничительные признаки.

Первый признак

кровать,

Второй признак

подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией,

Третий признак

расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой,

Четвертый признак

подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления,

Пятый признак

и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом,

Шестой признак. Все, ограничительная часть патентной формулы закончилась. Далее следуют отличительная часть, начинающаяся “отличающаяся тем, что…”.

отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

Один отличительный признак. Всё, независимый пункт формулы закончился. Далее следуют зависимые пункты (пронумерованные). Они уже не так интересны, потому, что их юридическое значение гораздо меньше, чем значение независимого пункта формулы.

Разобравшись с тем, что же такое патентная формула, идем дальше.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ

изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

В свою очередь, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ
использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Таким образом, казалось бы, Гражданский кодекс однозначно определяет случаи использования, к примеру, полезной модели. Если вдруг на рынке найдется устройство, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески и т.д. по формуле полезной модели, и это устройство, условно говоря, не моё - значит, оно нарушает мои исключительные (патентные) права на полезную модель.

Так и должно быть. Так и есть в других странах. Но, к сожалению, не в России.

А в России можно поступить так. Внимательно следите за руками.

Добавим-ка мы, например, еще одну катушку в устройство качания и посчитаем, что это изменение дает какие-либо преимущества (на самом деле это не обязательно так, но скажем, что именно так). Например, скажем, что это добавляет плавность хода. Все остальное оставим как есть. В качестве прототипа возьмем исходную полезную модель (ПМ) 112007 и получим патент на уже свою полезную модель, например, с номером 122860. После чего будем спокойно выпускать кровати с устройством качания, использующие все признаки ПМ 112007, но имеющие вторую катушку в приводном блоке. И будем говорить, что кровати выпускаются именно по патенту 122860.

Очевидно, что изделие с двумя катушками использует и ПМ 112007 и ПМ 122860. И, казалось бы, бери ГК и применяй к этому случаю. Но… (барабанная дробь….) внимание, дыра в законодательстве:

Пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»:

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Позднее Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ подтвердил свою позицию (это не было ошибкой!) Постановлением № 8091/09 от 01.12.2009, распространив ее и на изобретения.

Таким образом, теперь я должен доказывать не то, что изделие с двумя катушками использует мой патент 112007, а то, что более поздний патент 122860 является недействительным. Это выглядит абсурдным, но это действительно так. Причем доказать недействительность патента 122860 не представляется возможным, так как он выдан по всем формальным правилам и вообще вполне себе состоятелен.

К сожалению, суды при рассмотрении патентных споров руководствуются именно этим постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. С правоприменением у нас все хорошо.

Эта совершенно нездоровая ситуация хорошо известна патентоведам и людям “в теме”. Например, в Википедии она описана и названа “Случаем правового вандализма” (статья “Изобретение”).

Смысл этого подхода заключается в том, что патентообладатель вправе использовать охраняемое решение, даже если при этом будет использоваться охраняемое решение третьего лица, без согласия последнего, что полностью противоречит самой сути исключительного права как права запрещения и последнему предложению пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, недвусмысленно относящую такие действия к случаям использования изобретения.

Таким образом, патентовать что-то серьезное в России не имеет смысла. Любой человек может получить свой патент на аналогичную полезную модель, чуть ее видоизменив, и без проблем использовать ее. Патенты в России в результате ничего не стоят - гораздо дешевле будет провернуть этот нехитрый трюк, чем, например, покупать лицензию на использование существующего патента. Вкладывать какие-то деньги в разработку новых устройств, технологий, способов в России тоже бессмысленно - вложения, которые должны будут окупиться от продажи лицензий, также уйдут в никуда.

Патент в условия России нужен только в одном случае - если вы сами по нему производите продукт. В этом случае, по крайней мере, вам никто не запретит этого делать. А сами вы никому запретить производить аналогичный продукт не сможете - у вашего оппонента будет свой патент (более поздний, и в особо циничном случае в качестве прототипа будет использована ваша полезная модель), вследствие чего вы будете вполне законно им посланы на пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.

Идея защиты прав авторов на их произведения возникла лишь с открытием искусства книгопечатания, что в свою очередь породило новый источник дохода, а в месте с тем и новые проблемы, связанные с защитой авторских прав, и прежде всего прав издателей. Так, первые издатели, желающие выпустить какое-нибудь издание, должны были нести расходы на приобретение рукописи, на сличение с другими рукописями, на сличение ошибок и т.п. На деле же оказывалось, что, выпустив в свет книгу, они вскоре встречали убыточную для себя конкуренцию в лице других издателей, которые, пользуясь отпечатанными экземплярами, перепечатывали его, не затрачивая никаких предварительных расходов, какие несли первые издатели, и продавая книгу по цене более дешёвой, убивая таким образом первое издание.

Поэтому для защиты авторских прав первоначально стали выдаваться привилегии, которые предоставляли исключительное право издателю на определенное произведение и запрещали другим издательствам выпускать произведение. Первый закон по авторскому праву был принят в Англии в 1710 году. «Статут королевы Анны» закрепил личное право на охрану опубликованного произведения сроком на 14 лет, который при жизни автора мог быть продлен ещё на 14 лет.

История патентного права начинается с привилегий на изобретения, появившиеся уже к концу средних веков. Первоначально привилегии выдавались по желанию монарха и являлись монополией, предоставляемой конкретному лицу или компании. При этом патент не обязательно выдавался изобретателю какого-то устройства, его мог получить любой, кто привлек к себе внимание или заплатил за патент достаточно денег. В этом смысле привилегии на изобретения ничем не отличались от, например, привилегий на продажу табака в России или на торговлю с Индией.

Первый в мире патент на изобретение был выдан в 1421 г. городской управой Флоренции на имя Филиппо Брунеллески, который изобрел корабельный поворотный кран. Древнейший из всех патентов Англии был пожалован Генрихом VI в 1449 г. выходцу из Фламандии Джону из Ютимана на изготовление цветного стекла для окон Итонского колледжа.

Патенты в современном понимании этого слова появились в 1474 году в Венецианской Республике. В этом году был издан указ, согласно которому о реализованных на практике изобретениях необходимо было сообщать республиканским властям, с целью предотвращения использования изобретений другими лицами. Срок действия патента составлял 10 лет. На защиту прав изобретателей в это время встала королевская власть, выдавая, так называемые, «личные привилегии», которые фактически были прообразом современных патентов на изобретения. Целью данных привилегий являлось освобождение изобретателя от контроля цеха.

В 1623 году в Англии издан «Статут о монополиях», согласно которому патенты выдавались на проекты новых изобретений.
Первые примеры судебных разбирательств в области охраны патентных прав изобретателей также принадлежат Англии. По делу «Суконщиков из Ипсвича» был вынесен вердикт: “Если кто-то внес новое изобретение и производство в королевстве с риском для своей жизни и с затратой своего состояния, то в таких случаях король по своему благорасположению для компенсации средств и усилий патентообладателя может установить, что только он имеет право пользоваться таким производством. Причем в течение определенного времени, поскольку вначале люди в королевстве не знают о нем и не имеют знаний и мастерства для его использования. Когда же патент прекратит действие, король не может предоставить его вновь”.

Можно ли запатентовать технологию в РФ? К какой категории отнести технологию или способ?

Какие есть особенности в патентовании? На какой срок можно получить охранный документ на технологию?

Если вы знаете уникальную технологию и хотите внедрить её в промышленную сферу, вам может потребоваться получить охранный документ. Патент на технологию не только позволит защитить свои права в случае недобросовестной конкуренции, такая зарегистрированная интеллектуальная собственность рассматривается как часть нематериальных активов для предприятия.

Владимир Кривцов 2018-09-26T10:50:26+00:00

Патентование решения в кратчайшие сроки

  • Получите бесплатную консультацию специалиста
  • Проверка по критериям патентоспособности - бесплатно
  • Получите скидку на регистрацию

Помимо этого, есть и другая причина получить охранный документ на свою инновацию. Если вы создали новую технологию, внедрили её в производство без регистрации, достоверно не зная существуют ли запатентованные аналоги, вы сами можете нарушить права третьих лиц. Более того, даже если на момент создания ваша технология была уникальной, то со временем, кто-то еще может получить соответствующий патент, сможет предъявить вам претензии по нарушению патентных прав.

Технология производства как изобретение

Одной из самых удачных категорий чтобы запатентовать технологию производства или иной способ, является изобретение. Это самая широкая категория патентования, она включает всевозможные инновации, решения, продукты и вещества, предлагает наибольший срок охраны – 20 лет. Более того, именно объекты данной категории можно запатентовать на международном уровне, в рамках Евразийского или Европейского патентных бюро.

С другой стороны, и критерии охраноспособности для данной категории достаточно весомые:
Новизна – ваша технология не должна быть уже запатентованной, опубликованной или общеизвестной.
Изобретательский уровень – технология, по мнению специалиста в области, не должна напрямую следовать и быть логическим продолжением уровня науки и техники.
Промышленная применимость – ваша технология должна обладать перспективами внедрения в хозяйственную сферу в промышленных масштабах.

Помимо критерий охраносопособности изобретения, специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие ограничения и особенности патентования технологии:
1. Решение технической задачи – это означает, что ваш способ не должен напрямую относиться к ведению хозяйственной или интеллектуальной деятельности, способом подачи или визуализации материала, методам игр, математическим методам. Тут есть нюанс, если ваше изобретение направлено на решение конкретной технической задачи, в рамках указанных направлений – это допустимо. Однако и в этом случае лучше не рисковать, и обратится к специалисту за предварительной консультацией.
2. Последовательность действий с применением материальных средств – в материалах к вашей заявке необходимо указать средства и условия для получения заявленного результата (температурный режим, материалы и их особенности, давление и пр.)
3. Технический характер результата – заявленным результатом для вашей технологии может выступать повышение прочности, скорости, вязкости, плотности объекта и подобные измеряемые величины. В РФ можно получить патент на технологию, методы лечения или диагностики. Однако, все что касается внешнего вида и зрелищности объекта – предмет патентования другой категории.

!

Это нужно знать!
Помните, что при патентовании сложных технологий, с применением новых материалов или устройств, важно защитить не только сам «рецепт», но и все включенные инновационные элементы. Помимо этого, в рамках судебной практики, обычно проще доказать использование защищенного патентом вещества, нежели способа.

Как проходит патентование технологии?

Что бы запатентовать свою технологию или способ необходимо собрать и подготовить комплект документов, подать соответствующую заявку в ФИПС. Она подается либо лично в Москве, либо с помощью электронного сервиса.

!

Это важно знать!
Если вы подаете документы в электронном виде, вы сэкономите 30% на госпошлинах.

Уже на этапе сбора документов и составления заявки, рекомендуется участие профильных специалистов. Они не только помогут выполнить все требования законодательства по оформлению, но смогут провести предварительную экспертизу вашей инновации. Она, в свою очередь, может сэкономить вам время и средства, указать на спорные моменты в вашей заявке, на которые непременно обратит внимание ФИПС. Помимо этого, компетентный специалист может подсказать, какие еще элементы необходимо защитить патентом, заранее выстроить эффективную стратегию защиты.

Кто подает заявку?

Подать документы на получение патента может автор, либо другое лицо по соответствующему договору (по трудовому или об уступке прав). В этих рамках, заявителя может представлять компетентный патентный поверенный, который от лица своего клиента ведет все переговоры с ФИПС.

Сразу следует отметить, что процедура регистрации проходит не быстро, но обычно укладывается в срок около двух лет. Однако, законом не ограничен максимальный срок рассмотрения, заявка теоретически может рассматривать намного дольше. Большинство таких задержек связано с недостатком материалов или некорректным составлением заявки, когда ФИПС направляет уведомление о необходимых уточнениях. После такого уточнения дается двухмесячный срок, для предоставления всего необходимого. Такая процедура продолжается до тех пор, пока ваша заявка не будет соответствовать требованиям, либо пока ФИПС не примет решение об отказе в выдаче патента. Оплаченная госпошлина, в таких случаях, не возвращается.

В большинстве случаев, хорошим вариантом будет участие специалиста в составлении заявки. В связи с тем, что изобретение – одна из самых дорогостоящих для регистрации категорий, повторная подача или внесение корректив потребует серьезных финансовых затрат.

Международная регистрация: особенности и нюансы

Если вы планируете выходить на международные рынки, осуществлять коммерческую деятельность с использованием вашей технологии за рубежом, вам может потребоваться соответствующий иностранный охранный документ. В рамках существующих соглашений, можно получить европейский или евразийский патент на технологию производства, обратившись в соответствующее бюро. Такие патенты действуют на территории всех стран участниц соглашения, но имеют дополнительные требования к заявке (например, перевод языки соглашения).

Другим перспективным вариантом является регистрация по процедуре РСТ, в рамках которой вы сами можете выбрать перечень необходимых стран. В этом случае, желательна консультация с профильным юристом и компетентная помощь патентного поверенного. Более того, ряд стран может иметь серьезные отличия в законе об ИС, которые не помешают регистрации: например, в США и Европейском бюро вы не сможете получить охранный документ на методы диагностики или лечения.

«Кривцов и Партнеры»: ваша запатентованная технология

Компания «Кривцов и Партнеры» предлагает компаниям производителям и изобретателям комплексную правовую помощь в вопросах регистрации и защиты интеллектуальной собственности. Мы на практике знаем, как работает ФИПС, как рассматриваются дела по патентным спорам, на что обращают внимание эксперты.

!

Для своих клиентов мы предлагаем комплексные услуги, помощь в сборе документов и составлении заявки, проведение предварительной экспертизы и квалифицированный патентный поиск. Мы возьмем на себя все оформление, поможем выработать эффективную стратегию защиты, предупредим о возможных рисках. Мы не боимся трудностей, поддерживаем тесные контакты с зарубежными партнерами, представляем и отстаиваем интересы клиента на любом уровне.

История знает множество великих изобретателей: Архимед Сиракузский, Никола Тесла, Леонардо Да Винчи, Томас Эдисон, Александр Грэхем Белл – это лишь несколько имен из огромной плеяды. Для этих людей создание новых технологий и приспособлений было смыслом жизни, который с определенных пор мог стать и неплохим финансовым подспорьем.


Постепенно появлялись механизмы, обязывавшие тех, кто использовал чужие изобретения в производстве, оплачивать изобретателям нечто вроде роялти. Первые реализации патентного права появились уже в XV веке в Венеции, а за последующие столетия данный способ защиты авторских прав был существенно усовершенствован.

Несмотря на глубокую проработанность, в данной сфере регулярно возникают казусы и неожиданные ситуации. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них.

1. Компания Microsoft имеет массу патентов во всех высокотехнологических отраслях, но некоторые из них выглядят откровенно странно. Так до 2021 она владеет патентом на открытие нового окна по нажатию на гиперссылку. Это действительно интересный случай, но все же регистрация программы ЭВМ и получение патента на нее очень важная составляющая работы каждого уважающего себя программиста, ведь это объект интеллектуальной собственности. И лучшим помощником вам в этом нелегком деле станет патентное бюро "ЮрПатент".

2. Гордон Гулд прославился тем, что 38 лет потратил, чтобы запатентовать изобретенный им лазер и ряд смежных технологий. Его тяжбы на этом не кончились, поскольку в дальнейшем ему пришлось бороться с многочисленными компаниями, нарушавшими его патенты.

3. В 1963 году компания Sears приобрела патент на производство трещотки для различных механизмов (отвертки, ключи) за 10 тысяч долларов. Настоящего изобретателя они убедили в бесполезности изобретения, сами же заработали на нём 44 миллиона долларов.

4. Наиболее бурную реакцию вызывают патенты в области медицины, которые порой делают жизненно необходимые лекарства недоступными для большого количества людей. Однако есть и те, кто отказывается патентовать открытые вещества, чтобы сделать лечение доступным. Так поступил Джонас Солк в 1955 году, отказавшись патентовать созданную им вакцину от полиомиелита. Поступи он иначе, патент принес бы ему 7 миллиардов долларов.

5. Аналогичным образом поступили и первооткрыватели инсулина, решившие не защищать свое открытие патентом и сделавшие средство от сахарного диабета доступным для всех слоев населения.

6. Существуют и обратные примеры. В 2013 году общественность взбудоражила новость о том, что Анджелина Джоли удалила молочные железы. Спустя всего пару месяцев стало известно, что это грандиозная пиар-акция компании Myriad Genetics, нацелившейся на многомиллиардный рынок диагностики предрасположенности к некоторым видам рака. Несколькими годами ранее Myriad Genetics удалось запатентовать гены BRCA1 и BRCA2, исследование которых позволяло заблаговременно выявить роковую наследственность и принять радикальные меры. Однако уже летом 2013 года Верховный суд США постановил, что гены не могут быть объектом патентного права, и лишил предприимчивую компанию потенциальной монополии.

7. WD-40 – самое известное очищающее, смазочное и антикоррозионное средство, широко применяемое в хозяйстве. Создатель состава отказался патентовать его, чтобы не разглашать секретный состав. Полноценных аналогов или подделок не существует и сегодня.

8. Сегодня Голливуд является безусловной столицей мирового кино. А получил он этот статус только благодаря тому, что в начале XX века кинематографисты осели здесь, избегая патентных ограничений. Большая часть процесса кинопроизводства была запатентована Томасом Эдисоном в Нью-Джерси, а Калифорнийский суд мог выносить независимые решения.

9. Существует полушуточная история о том, что патент на пожарный кран сгорел при пожаре, поэтому мы никогда не узнаем, кто же его изобрел.

10. Принцип действия микроволновой печи случайно изобрел Перси Спенсер во время Второй Мировой войны. Стоя перед мощным магнетроном, он достал из кармана шоколадку и обнаружил, что она растаяла. Позже он запатентовал данный способ разогревания еды.

11. Сегодня большинством патентных прав на аккумуляторы владеют нефтяные компании, непрерывно подающие иски против производителей, нарушивших те или иные ограничения. И это по очевидным причинам воспринимается как попытка задавить конкурирующую отрасль.

12. Существует теоретическая технология вертикального бурения при помощи ядерной головки. Суть в том, что ядерный материал заключается в тугоплавкую капсулу, которая раскаляется и расплавляет горные породы, постепенно погружаясь вглубь планеты (не обязательно Земли) и оставляя позади себя остекленевший тоннель.

13. В XIX веке Франция позволила использовать запатентованную технологию фотоснимков всем странам, кроме Великобритании, с которой тогда имела напряженные отношения из-за колонизационного противостояния.

14. Авраам Линкольн – обладал патентом на устройство для подъема корыта с песком.

15. Бен Франклин создал много ценных изобретений, однако категорически отказывался их патентовать. Он утверждал, что дарить людям новые технологии – большая радость и честь.

16. Создатели съедобного белья не смогли запатентовать свое изобретение, несмотря на его инновационность и практичность. Им отказали, аргументировав это тем, что еда и одежда – несовместимые понятия.

17. Патентные бюро известны чрезвычайно высоким уровнем бюрократии и всех вытекающих проблем. Часто это приводит к выдаче абсурдных патентов. Так компания Halliburton безуспешно пыталась защитить патентом сам процесс получения патента.

18. Одна патентная компания утверждает, будто бы владеет правом на определенные способы использования Wi-Fi. Её патент якобы нарушают владельцы отелей и других заведений, предоставляющих своим посетителям бесплатный доступ в сеть.

The Talk of The Town

Самый первый известный нам патент на изобретение выдан итальянцу Филиппо Брунеллески в 1421 году, но торговые марки появились гораздо раньше. Регистрация торговых марок была введена в 1876 году в Англии, после того, как красный треугольник пивоварни «Басс» стал первой зарегистрированной торговой маркой. Современные патенты происходят от «патентных грамот», слово «патент» - от латинского «patens », что означает «открытый, ясный». Эти документы впервые начали выдавать в XV в. итальянские города-государства.

Первый патент на изобретение был выдан во Флоренции архитектору, золотых дел мастеру и скульптору Филиппо Брунеллески за способ перевозки товаров вверх по реке Арно. Патент давал владельцу право не допускать движения по реке новых средств транспорта на протяжении трех лет.

В Англии первые патенты появились при короле Генрихе VI и давали обладателю некоторые права монополиста. Генрих VI , озабоченный тем, что его подданные не ставят его в известность о новых изобретениях в сфере вооружения и техники, согласился в обмен на разглашение идей обеспечивать защиту их интересов. Первый английский патент на изобретение был выдан уроженцу Фландрии Джону Атинаму. Патент давал ему 20-летнюю монополию на производство витражного стекла новым для Англии методом.

Ещё долго патентные законы Великобритании были далеки от совершенства и нуждались в реформах: в середине XIX века Чарльз Диккенс написал рассказ, в котором высмеял процесс получения патента - «Рассказ бедняка о патенте».

Патент Линкольна

Любопытно, что первый и до сих пор единственный президент США, имеющий патент, - Авраам Линкольн. Патент № 6469 был выдан в 1849 году, за 11 лет до того, как Линкольн стал президентом, предмет патента - «повышение плавучести судов». Среди президентов изобретателями были также Джордж Вашингтон (плуг и подставка для винных бутылок) и Томас Джефферсон (вра-щающийся стул, складная коляска, табурет, лемех и письменный стол), но ни тот, ни другой не подавали заявок на получение патентов. Однако оба подписали первый патент, выданный в США, в 1790 году: один как президент, второй как госсекретарь.

Что же касается самых первых торговых марок, то некоторые историки прослеживают эволюцию торговых марок вплоть до клеймения скота, английское название которого, branding, дало название такому феномену XX века, как бренды. Однако клеймо было знаком владельца, а не производителя.

Первыми торговыми марками считаются печати и символы, которыми пользовались древние народы, в том числе египтяне, греки, римляне и китайцы, чтобы указать, кем созданы те или иные изделия - например, керамика или кирпичи. В средневековой Европе торговые гильдии ставили свои метки на разные изделия, а Закон о маркировании для пекарей 1266 года (Англия) считается одним из древнейших законодательных документов, регулирующих использование торговых марок.

Торговые марки

Несмотря на столь раннее появление законодательства, лишь в XIX в. торговые марки стали воспринимать не только как признак происхождения, но и как «подпись» конкретного продавца, поэтому их начали оберегать. В 1876 году это привело к появлению первых учреждений, где регистрировали товарные знаки, в Лондоне, Англия. Первой зарегистрированной торговой маркой стал красный треугольник пивоварни «Басс».

Патенты, торговые знаки и авторское право существуют для защиты производителей и потребителей от подделок. Нарушение законов о них может показаться лестным, но как указывает юрист Ричард Пенфолд (Англия), специализирующийся на интеллектуальной собственности, «лесть ничего не дает - конечно, при условии наличия в стране адекватных законов о защите авторского права».

Дмитрий Демьянов, Samogo.Net (



Понравилась статья? Поделитесь ей
Наверх